Патентное право: что это по ГК РФ, понятие, содержание и источники, что является объектом, ФЗ, принципы и законодательство, государственный орган регистрации в России

Глава 72. Патентное право (ст. 1345 – 1407)

Глава 72. Патентное право

ГАРАНТ:

См. обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав

  • § 1. Основные положения (ст. 1345 – 1355)
    • Статья 1345. Патентные права
    • Статья 1346. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации
    • Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца
    • Статья 1348. Соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца
    • Статья 1349. Объекты патентных прав
    • Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения
    • Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели
    • Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного образца
    • Статья 1353. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
    • Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1355. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
  • § 2. Патентные права (ст. 1356 – 1364)
    • Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1358.1. Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец
    • Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности
    • Статья 1360.1. Использование изобретения для производства лекарственного средства в целях его экспорта в соответствии с международным договором Российской Федерации
    • Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец
    • Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние
  • § 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365 – 1369)
    • Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение
    • Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца
    • Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1369. Форма договора о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и государственная регистрация перехода исключительного права, его залога и предоставления права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца
  • § 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору (ст. 1370 – 1373)
    • Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец
    • Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору
    • Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу
    • Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту
  • § 5. Получение патента (ст. 1374 – 1397)
  • § 6. Прекращение и восстановление действия патента (ст. 1398 – 1400)
    • Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования
  • § 7. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений (ст. 1401 – 1405)
    • Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение
    • Статья 1402. Государственная регистрация секретного изобретения и выдача патента на него. Распространение сведений о секретном изобретении
    • Статья 1403. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений
    • Статья 1404. Признание недействительным патента на секретное изобретение, выданного уполномоченным органом
    • Статья 1405. Исключительное право на секретное изобретение
  • § 8. Защита прав авторов и патентообладателей (ст. 1406 – 1407)
    • Статья 1406. Споры, связанные с защитой патентных прав
    • Статья 1406.1. Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец
    • Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента
>
Основные положения (ст. 1345 – 1355)
Содержание
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2022. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Интеллектуальная собственность. Правовое обеспечение

Законодательство РФ в сфере защиты интеллектуальной собственности

Законодательство РФ в области защиты ИС состоит из Конституции РФ (ст. 44), международных соглашений, в которых участвует Российская Федерация, федеральных законов и актов. Гражданско -правовая защита ИС предусмотрена частью 4 Гражданского кодекса РФ, введенной в действие с 01.01.2008г. на основании Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» от 18.12.2006 № 231-ФЗ.

Согласно ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность — это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Виды интеллектуальных прав принято классифицировать на:

  • авторское право;
  • права, смежные с авторскими;
  • патентное право;
  • нетрадиционные объекты ИС (производственные секреты, топология микросхем и прочее);
  • средства индивидуализации юридических лиц (фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак);
  • единая технология (технические данные).

Интеллектуальные права делятся на три вида (ст. 1226 ГК РФ):

  1. Имущественные права. Они ассоциируются с автором, их можно продавать на основании договора. К категории имущественных прав относится исключительное право, которое включает права: пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности (далее — ПИД) (ст. 1229 ГК РФ); распоряжаться ПИД (ст. 1233 ГК РФ); позволять пользоваться ПИД (ст. 1233 ГК РФ); защищать ПИД (ст. 1252 ГК РФ).
  2. Личные неимущественные права. Они неотделимы от личности автора, включают права на авторство, имя (ст. 1228 Кодекса). Передача прав иному лицу не допускается.
  3. Иные личные неимущественные права возникают в отношении различных видов объектов права. Это права: следования (ст. 1293 ГК РФ), на патент (ст. 1357 ГК РФ), доступа (ст. 1292 ГК РФ), на отзыв (ст. 1269 ГК РФ).

Интеллектуальная собственность подразделяется на две основные сферы прав: авторское право и смежные с авторскими права и промышленная собственность.

В категорию авторского права входят произведения искусства или науки, а также компьютерные программы. Смежные права — права по отношению к исполнениям, постановкам, фонограммам и прочим объектам ИС, ставшим общественным достоянием.

Промышленная собственность — совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов ИС. Включает в себя:

  • патентную собственность, которая охраняет объекты ИС;
  • права на средства индивидуализации, которые распространяются на фирменные наименования и коммерческие названия компаний, товарные знаки, названия мест происхождения товаров;
  • секреты производства, которыми признаются любые сведения об объектах ИС в научно- технической сфере и способах их применения.
Читайте также:
Как проверить сертификат соответствия по номеру и онлайн: Единый Реестр

Регулятором в сфере интеллектуальной собственности в России является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая осуществляет функции:

  • регистрации изобретений (объектов) и договоров в отношении объектов ИС;
  • правовую защиту интересов государства в этой сфере;
  • контроль и надзор в сфере охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности;
  • контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций осуществляющих научно-исследовательские работы в данной сфере.

Для того чтобы защитить права на объект ИС, необходимо зарегистрировать право, в противном случае признание права возможно не иначе как на основании судебного решения.

Правовое обеспечение интеллектуальной собственности

В правовом обеспечении ИС различают охрану прав и их защиту. Охрана прав представляет собой общий правовой порядок в сфере ИС, закрепленный в нормативных актах, осуществляемый во внесудебном и судебном порядке. К внесудебной форме защиты относится самозащита, установленная автором в договоре, заключенном между правообладателем и приобретателем права ИС. К судебным формам защиты относятся гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые способы защиты.

Самозащита интеллектуальной собственности в договоре

Личные неимущественные права неотделимы от личности автора, и их передача не допускается. Переход имущественных прав от правообладателя к иному лицу возможен. Правообладатель имущественных прав вправе передать авторские права на основании гражданско-правового договора (ст. 1233 ГК РФ). Уступка прав на ИС происходит по договору отчуждения исключительного права (ст. 1234 ГК РФ), а передача авторского права на время путем предоставления права использования ИС другому лицу происходит согласно гражданско-правовым договорам: отчуждения (ст. 1234 ГК РФ), лицензионных (ст. 1238 ГК РФ), трудовых (ст. 1288 ГК РФ), по государственному (муниципальному) контракту (ст. 1298 ГК РФ).

Административно-правовая защита интеллектуальной собственности

Реализация этой формы защиты осуществляется в короткие сроки. Административная защита является необходимой на основании Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 02.08.2019 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019).

Административной ответственности за совершение нарушений авторских и смежных прав подлежат следующие правонарушения:

  • нарушение авторских и смежных прав, изобретательских прав (ст. 7.12 КоАП РФ);
  • нарушение установленного порядка патентования (ст. 7.28 КоАП РФ);
  • продажа товаров, выполнение работ ненадлежащего качества (ст. 14.4 КоАП РФ);
  • продажа товаров, выполнение работ при отсутствие ККТ (ст. 14.5 КоАП РФ);
  • обман потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ);
  • незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 14.10 КоАП РФ);
  • незаконное перемещение через таможню товаров и ТС (ст. 16.1 КоАП РФ) и прочее.

При обеспечении правовой защиты ИС, установленной КоАП РФ, необходимо отметить проблемы, усложняющих правовое регулирование: пассивное отношение авторов и правообладателей к защите прав на ИС, отсутствие методики расчетов убытков при нарушении прав на ИС, отсутствие в законе понятия «контрафактная продукция», неэффективность административно-правовых санкций, отсутствие борьбы с «пиратством».

Решение указанных проблем требует внесения изменений в административное законодательство, чтобы санкции за нарушение прав приобрели превентивное значение.

Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности

Такую форму защиты права на объект ИС используют для восстановления нарушенного права в суде. В гражданском законодательстве выделяют две группы защиты прав на ИС: универсального характера, применяемая для защиты не только права на объект ИС, но и иного субъективного права (ст. 12 ГК РФ), и направленная исключительно на объекты ИС.

Статья 12 ГК РФ предусматривает следующие способы защиты прав на ИС в суде:

  • признание права авторства (ст. 1252, 1265 ГК РФ);
  • восстановление положения существовавшего до нарушения права (ст. 301 ГК РФ);
  • возмещение убытков (ст. 1300, 1301 ГК РФ);
  • принуждение к исполнению обязанности в натуре (ст. 308.3, 396 ГК РФ);
  • компенсация морального вреда (ст. 151, 1251 ГК РФ);
  • изъятие материалов, используемых для нарушения прав (ст. 1252 ГКРФ);
  • прекращение или изменение правоотношений (ст. 450, 451 ГК РФ);
  • публикация решения суда о допущенном нарушении (ч. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • принятие иных мер, предусмотренных законодательством РФ (ст. 1231 ГК РФ).

При обеспечении правовой защиты ИС необходимо отметить следующие спорные моменты гражданско-правовой защиты прав на ИС в судебном порядке. Критерии оценки ИС отсутствуют. Законом также не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения прав на ИС (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ). В связи с этим защита прав на ИС зависит от сложившейся судебной практики в конкретном регионе. Исходя из сложившейся судебной практики и разъяснений Верховного суда РФ, критериями оценки прав на ИС являются новизна и оригинальность. Например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2017г. по делу № А56-23644/2016, согласно которого суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции в части того, что суд апелляционной инстанции установил, что Соглашение не отвечает признакам произведения, как объекта авторского права (новизны, творческого характера создания произведения, оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения, поэтому у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для удовлетворения требований истца.

Таким образом, если создатель сможет доказать в суде авторство и объект ИС, созданный творческим трудом, обладает признаками новизны и оригинальности, то суд признает за ним право на ИС. Если же автор (создатель, правообладатель) не докажет свое право, то суд откажет в иске. Вот о таком судебном споре из своей практики расскажу.

Судебный спор

Аркадий давно работает в рекламном агентстве фотографом, иногда подрабатывает на стороне. В прошлом году директор компании, с которым Аркадий знаком много лет, предложил подработку в виде изготовления фотографий города Тобольска для изготовления настольного календаря на 2019 год. Договорились об условиях выполнения заказа. Договор заключать не стали, но заказ оформили письменной заявкой. Фотографии Аркадий сделал быстро и также передал через курьера, взяв расписку. Деньги должны были быть перечислены на банковскую карту. Ни завтра, ни позже деньги не поступили. Аркадий перезвонил, и ему ответили, что от календаря директор отказался, а фотографии уничтожены. В начале 2019 года Аркадий по служебным делам заехал в одну из строительных компаний, где на стене за креслом директора увидел красочный настенный календарь со своими фотоснимками. Календарь ему не отдали, но фото страниц календаря сделать разрешили. Так Аркадий узнал типографию, где фотоснимки напечатаны, и заказчика. Оказалось, что фотографии заказчик не уничтожил, а заказал календари для дальнейшего использования.

Досудебный порядок

Я собрал доказательства: заявку на осуществление съемки, расписку в получении фотоснимков, скриншот переписки, TIFF-файл со всеми слоями, подтверждающий творческую работу над фото, свидетельские пояснения, доказательства изготовления календарей, отчет специалиста и подал исковое заявление в суд.

Судебное решение и способы защиты в суде

Суд первой инстанции в иске отказал в связи с недоказанностью факта, по причине непредставления в суд фотоаппарата, с помощью которого были изготовлены фотоснимки. Не согласившись, я обжаловал судебное решение в суде апелляционной инстанции. Судебная коллегия областного суда рассмотрела дело, установила, что суд первой инстанции ошибочно сделал вывод о недоказанности факта. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции необоснованно сделал вывод о том, что между истцом и ответчиком не заключен договор авторского заказа. В итоге судебная коллегия областного суда отменила решение суда первой инстанции и вынесла судебное решение о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение имущественных прав и морального вреда, а также взыскала с ответчика судебные траты и издержки.

Читайте также:
Оснащение медицинских кабинетов для лицензирования: в образовательном учреждении, на предприятии, здравпункт, требования

Приведенный пример из моей судебной практики показывает, что доказать авторство в суде достаточно сложно. Вероятность выигрыша увеличится, если Вы выберете надлежащий способ защиты нарушенного права и представите суду надлежащие доказательства:

  1. Доказательства факта нарушения прав автора на объект ИС. Например, Решение АС Новосибирской области от 14 мая 2018 года по делу № А45-33318/2017.
  2. Доказательства принадлежности исключительных прав истцу. Например, Решение АС Кемеровской области от 28 мая 2019 года по делу № А27-3997/2019.
  3. Доказательства фиксации надлежащим образом нарушения права истца. Например, Решение АС Омской области от 20 июня 2019 года по делу № А46-2212/2019 и прочее.

Вместе с тем основным способом защиты нарушенного права в суде является создание 01.02.2013г суда по интеллектуальным правам — специализированного арбитражного суда, рассматривающего дела по спорам, связанными с защитой интеллектуальных прав (ст. 43.4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ», ч. 4 ст. 34 АПК РФ). Кроме того, суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пересматривает дела, которые были рассмотрены судами первой инстанции, а также дела, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции и арбитражными апелляционными судами, а также проверяет законность и обоснованность административных актов (ч. 3 ст. 274 АПК РФ).

Вместе с тем, если установлено наличие вины и в действиях нарушителя имеется состав преступления, то автор вправе прибегнуть к уголовно-правовой защите права.

Уголовно-правовая защита прав интеллектуальной собственности

Специфика совершения данной категории преступлений заключается в том, что предметом присвоения (незаконного использования) прав на ИС является не конкретная вещь, а абстрактная категория права на объект ИС: имя, произведение, изобретение и прочее. Преступный результат при хищении состоит в причинении автору (правообладателю) материального ущерба, размер которого определяется стоимостью изъятого имущества. При оценке размера ущерба в случаях нарушения прав ИС учитываются понесенные автором убытки, а также упущенная выгода, которая была бы получена при реализации произведения ИС. В большинстве случаев цифру может указать только судебная экспертиза, которая назначается на основании ходатайства (ст.195 УПК РФ).

Однако не все так однозначно. С одной стороны, термин «убытки правообладателя как объект оценки» не нашел отражения ни в Федеральном законе 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», ни в Федеральных стандартах оценки, ни в положениях Национального Совета по оценочной деятельности (НСОД), ни в стандартах СРО оценщиков. С другой стороны, убытки и вина нарушителя, а также причинно-следственная связь между совершенным деянием и убытками должны быть доказаны истцом. В связи с изложенным, полагаю, что только после всестороннего анализа обстоятельств дела можно определить какое решение является правильным: обратиться в суд за возмещением понесенных убытков или же просить суд взыскать компенсацию. И здесь следует обратиться к практике суда по интеллектуальным правам. Суд неоднократно разъяснял в судебных решениях о том, что наличие убытков является лишь одним из факторов, влияющих на размер взыскиваемой компенсации, но никак не основанием ее взыскания. По мнению суда, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков (п. 3 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ) (Постановление суда по интеллектуальным правам от 11.06.2014 № С01-385/2014 по делу № А43-8973/2013).

Уголовно – правовая защита ИС осуществляется в отношении нарушения авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), нарушения изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ), незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ), незаконного получения и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую тайну (ст. 183 УК РФ).

Проблема привлечения виновных за совершение преступлений в отношении прав на ИС в том, что действующее уголовное законодательство РФ не позволяет правоохранительным органам эффективно бороться с преступлениями в сфере ИС по причине отнесения данной категории дел к преступлениям небольшой тяжести. Например, Приговор Кировского районного суда г. Томска от 30.11.2017 по делу № 1-487/2017, согласно которому обвиняемый, действуя вопреки воле правообладателей без соответствующих договора и разрешения, с целью получения прибыли, из корыстной заинтересованности, незаконно использовал объекты авторского права: компьютерную программу для ЭВМ CorelDRAW Graphics Suite Х7, стоимостью 36 905 рублей и программу Компас -3D версии 16.1.10 стоимостью 110 000 рублей, всего на общую сумму 146 905 рублей, что является крупным размером. В итоге обвиняемый был осужден по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 273 УК РФ, и ему назначено наказание:

  • по ч. 2 ст. 146 УК РФ в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка;
  • по ч. 2 ст. 272 УК РФ в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка;
  • по ч. 2 ст. 273 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательное наказание назначено путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Из приведенного примера видно, что незначительная мера наказания, предусмотренная за преступления в сфере ИС, высокая прибыль правонарушителей, минимальный риск задержания и судебного преследования приводят к тому, что количество преступлений в сфере незаконного присвоения и использования интеллектуальной собственности растет, в результате автор (правообладатель) несет убытки и моральный вред.

Вывод

В условиях современного развития права ИС нуждается в эффективной правовой защите. Лица, незаконно использующие чужую ИС, не только причиняют значительный материальный ущерб авторам (правообладателям), извлекая доходы, но и нарушают права и законные интересы общества и государства, подрывают основополагающие принципы экономики. Сложность доказывания данной категории дел в судах, незначительная мера наказания, предусмотренная за преступления в сфере ИС, несомненно, требует внесения изменений в действующее законодательство, чтобы санкции за нарушение прав на интеллектуальную собственность приобрели превентивное (предупреждающее) значение.

Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец (патентное право)

1. Принципы правовой охраны результатов технического творчества. Патентное право. Техническое творчество — такая научно-техническая творческая деятельность, цель которой — разработка новых технических (прикладных) идей, создание новых конструкций в промышленности, строительстве, на транспорте и т.д. .

См.: Красавчиков О.А. Творчество и гражданское право (понятие, предмет и состав подотрасли) // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды: В 2 т. М., 2005. Т. 2. С. 473.

Читайте также:
Штрафы и ответственность за работу в такси без лицензии в 2021 году

Техническое творчество объективируется в материальных продуктах или в технологическом процессе. Охраняемыми результатами технического творчества являются изобретения и полезные модели (но не научные открытия, научные теории или математические методы, которые в силу своей фундаментальности не могут монопольно принадлежать первооткрывателю).

Критерий творческой деятельности объединяет результаты технического творчества и результаты художественного творчества (объекты авторского права). Однако принципы правовой охраны результатов технического творчества имеют существенные особенности, которые отличаются от принципов охраны объектов авторского права:

— в результатах технического творчества охраняется идея, т.е. содержание научно-технического решения;

— результаты технического творчества являются повторимыми, т.е. могут быть одновременно созданы несколькими авторами при параллельном независимом творчестве (идеи, как известно, «носятся в воздухе»);

— результаты технического творчества получают правовую охрану при условии их новизны в мировом масштабе;

— установление приоритета (первенства) научно-технического решения осуществляется формально по дате подачи заявки в патентное ведомство любого государства (дата приоритета);

— права на результаты технического творчества признаются и охраняются только в случае государственной регистрации таких результатов в специальных реестрах патентным ведомством одного или нескольких государств на территории этого государства или государств;

— по итогам государственной регистрации выдается патент — документ, удостоверяющий права на результаты технического творчества;

— все заявки, а также решения о государственной регистрации и выдаче патентов находятся в открытом доступе (кроме материалов по секретным изобретениям);

споры, связанные с недействительностью патента, рассматриваются по общему правилу в административном порядке органом, который является компетентным в технических вопросах, с последующим судебным контролем;

— устанавливаются краткие сроки действия исключительного права на результаты технического творчества.

Преимущества патентной охраны, связанные с большей формализованностью и, как следствие, с большей определенностью, привели к тому, что некоторые объекты авторского права получили возможность правовой охраны на указанных выше принципах (объекты двойной охраны по выбору правообладателя). Это объекты, являющиеся результатами художественно-технического творчества.

Художественно-техническое творчество — это творческая деятельность в сфере промышленного (индустриального) дизайна, «имеющая цель улучшать внешние достоинства объектов, производимых в промышленности» . Охраняемым результатом художественно-технического творчества является промышленный образец.

Определение, которое дал в 1969 г. Т. Малдонадо (см. статью «Промышленный дизайн» в Википедии).

Особенности правовой охраны результатов технического творчества привели к формированию самостоятельного института «патентное право» — подотрасли интеллектуальных прав.

Патентное право — это институт гражданского права, регулирующий имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с официальным признанием, использованием и охраной изобретений, полезных моделей (в сфере технического творчества) и промышленных образцов (в сфере художественно-технического творчества).

2. Объекты патентного права. Условия патентоспособности. Существуют три объекта патентных прав:

1) изобретение — техническое решение, относящееся к продукту или способу. Под продуктом понимаются устройство, вещество, штамм (т.е. чистая культура) микроорганизма, культура клеток растений или животных и т.п. Под способом понимают процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. С помощью запатентованного способа часто получают материальный продукт;

2) полезная модель — техническое решение, относящееся исключительно к устройству. Устройство — одна из разновидностей продукта: конструкция, машина, механизм, агрегат и т.п., да и просто изделие (шариковая ручка, телефон и т.д.). Полезную модель иногда называют «малое изобретение»;

3) промышленный образец — решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Под решением внешнего вида изделия понимают решения, которые касаются формы, конфигурации, орнамента и сочетания цветов. В качестве промышленных образцов могут быть зарегистрированы внешний вид автомобилей, смартфонов и прочей бытовой техники, мебели, печатной продукции (обложки книжной серии, этикетки и т.д.), орнамент тканей, расцветка одежды, форма бутылки и т.п.

Различие объектов патентных прав проявляется не только в их относимости к определенным материальным носителям (это фактические различия), но и в условиях патентоспособности (это юридические различия). Условия патентоспособности — это критерии, при наличии которых решению предоставляется правовая охрана, а само решение признается подлежащим государственной регистрации.

Условия патентоспособности имеют двоякое значение. С одной стороны, патентное ведомство проверяет решение, содержащееся в заявке на выдачу патента, на соответствие условиям патентоспособности, — проводится предварительная экспертиза заявки по существу, тем самым осуществляется предварительный контроль охраноспособности заявленного на регистрацию решения. С другой стороны, после выдачи патента любое лицо может подать в патентное ведомство возражения, в которых указывается на то, что при экспертизе заявки была допущена ошибка, и решение все же не отвечает условиям патентоспособности — в этом случае патентное ведомство может принять решение о признании патента недействительным, тем самым осуществляется последующий контроль охраноспособности запатентованного решения.

В целом условиями патентоспособности являются новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень и оригинальность. Но для каждого объекта патентных прав существует свой собственный строго определенный набор условий патентоспособности (см. табл. 1):

Объект патентных прав

Промышленная применимость

Изобретательский уровень

Оригинальность

Новизна как условие патентоспособности свойственна всем объектам патентных прав. Новизна объекта патентных прав — это неизвестность его из «уровня техники», т.е. отсутствие на дату приоритета в общедоступных источниках информации всего мира сведений о решении или даже о фактическом применении решения, в отношении которого запрашивается патент. Общедоступными являются сведения, доступ к которым открыт для неограниченного круга лиц на законном основании, в том числе и за плату. В первую очередь при определении новизны анализируются патентные материалы: выданные когда-либо патенты, заявки на выдачу патентов (даже если по результатам их рассмотрения было отказано в выдаче патентов).

Промышленная применимость как условие патентоспособности свойственна изобретениям и полезным моделям. Промышленная применимость — это возможность технического решения быть реализованным практически в соответствии с заявленным предназначением. Вечный двигатель, например, не будет запатентован именно потому, что на самом деле он не может быть вечным.

Изобретательский уровень как условие патентоспособности свойствен, как это следует из названия, только изобретению. Изобретательский уровень — это субъективный критерий, когда специалист в соответствующей технической отрасли признает, что представленное решение не вытекает само собой из «уровня техники»: не создано путем объединения, изменения или совместного использования известных сведений. По данному критерию разграничивают изобретения и полезные модели. Если решение не имеет изобретательского уровня, оно все же может быть признано полезной моделью при условии новизны. Так, например, в свое время двухкассетный магнитофон не мог претендовать на уровень изобретения, но вполне отвечал критериям полезной модели.

Оригинальность как условие патентоспособности свойственна только промышленному образцу. Оригинальность традиционно считается признаком объектов авторского права. Требование к промышленному образцу иметь как новизну, так и оригинальность объясняется двойной природой промышленного образца как объекта авторского права, охраняемого средствами патентного права. В патентном праве оригинальность понимается в первую очередь как отсутствие с точки зрения информированного потребителя схожести заявленного на регистрацию промышленного образца до степени смешения с другими уже существующими изделиями.

Читайте также:
Налоговый период по акцизам: пример заполнения декларации и других форм отчетности

3. Интеллектуальные права на объекты патентных прав. Субъекты патентных прав. В состав интеллектуальных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы входят все три разновидности этих прав:

1) личное неимущественное право ( ст. 1356 ГК) — право авторства. Это единственное личное неимущественное интеллектуальное право, которое признается за автором объекта патентных прав. Имя автора указывается в патенте;

2) иные интеллектуальные права — право на получение патента ( ст. 1357 ГК) и право на вознаграждение за использование служебного объекта патентных прав ( п. 4 ст. 1370 ГК).

Принципиально важным является право на получение патента — право автора или иного физического или юридического лица, к которому это право перешло по договору или в порядке правопреемства, на подачу в патентное ведомство заявки на выдачу патента. Право на получение патента существует со дня создания технического решения и до момента подачи заявки на выдачу патента. Переход права на получение патента к иным лицам не подлежит государственной регистрации (поскольку это право не является исключительным и действует в период, предшествующий государственной регистрации объекта патентных прав). Лицо, реализующее право на получение патента, именуется заявителем;

3) исключительное право ( ст. 1358 ГК) — это абсолютное имущественное право, включающее в себя правомочия патентообладателя: а) самому использовать объект патентных прав любым не противоречащим закону способом; б) по своему усмотрению разрешать другим лицам использование объекта; в) запрещать другим лицам использование объекта. Патент выдается заявителю. Патентообладателем именуется лицо, которому принадлежит исключительное право (впервые возникшее у него или перешедшее к нему по договору либо в порядке правопреемства).

Сроки действия исключительного патентного права. Началом срока действия является дата подачи заявки на выдачу патента («дата приоритета»). Длительность сроков устанавливается различная для каждого объекта патентных прав:

— для полезной модели — 10 лет;

— для изобретения — 20 лет (дополнительные сроки, не более пяти лет, существуют только для изобретений, относящихся к лекарственному средству и некоторым удобрениям);

— для промышленного образца — до 25 лет (пять лет первоначального срока с возможностью его продления через каждые пять лет).

4. Содержание исключительного права на объекты патентных прав. Ограничения исключительного права. Содержанием исключительного права являются способы использования объекта патентных прав ( ст. 1358 ГК):

использование продукта, т.е. материальной вещи, в которой применены запатентованные изобретение, полезная модель или промышленный образец:

а) ввоз продукта на территорию РФ;

б) изготовление продукта;

в) введение продукта в гражданский оборот (применение, продажа, предложение о продаже и т.п.);

г) хранение продукта для целей введения продукта в оборот;

использование запатентованного способа (применимо только к изобретениям):

а) реализация способа, сводящегося к получению продукта;

б) автоматическое осуществление способа при функционировании уже существующих устройств;

в) непосредственное применение способа, т.е. осуществление процесса действий, не приводящего к появлению нового продукта.

Ограничениями исключительного права патентообладателя (использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя) являются:

— свободное использование объекта патентных прав, прежде всего исчерпание исключительного права ( п. 6 ст. 1359 ГК) и использование объекта патентных прав для удовлетворения не связанных с предпринимательской деятельностью нужд ( п. 4 ст. 1359 ГК);

— использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности ( ст. 1360 ГК);

— принудительное лицензирование ( ст. 1362 ГК);

— право преждепользования ( ст. 1361 ГК) и право послепользования ( п. 3 ст. 1400 ГК).

Остановимся на ограничениях, которым присуща специфика патентного права.

Принудительное лицензирование (выдача принудительной лицензии) — это предоставление заинтересованному лицу возможности по решению суда и на установленных судом условиях использовать запатентованный результат, исключительное право на который принадлежит другому лицу. Принудительное лицензирование осуществляется помимо воли патентообладателя, но с выплатой ему вознаграждения.

Существует два случая принудительного лицензирования:

1) в связи с неиспользованием патентообладателем запатентованного решения. Предпосылками выдачи принудительной лицензии в данном случае являются:

— неиспользование или недостаточное использование патентообладателем объекта патентных прав в течение определенного срока;

— отсутствие в связи с неиспользованием объекта достаточного предложения соответствующих товаров, работ, услуг;

2) в связи с патентованием зависимого объекта патентных прав. Зависимое изобретение, полезная модель или промышленный образец — это такие объекты патентных прав, использование которых невозможно без использования других объектов, уже охраняемых патентом. Зависимые решения — это творческое усложнение, дополнение уже существующих решений, в результате чего появляется качественно новое решение.

Предпосылками выдачи принудительной лицензии в данном случае являются:

— наличие двух патентов (основного и зависимого);

— значимость зависимого объекта в техническом и экономическом плане.

Кроме того, в данном случае возможно перекрестное принудительное лицензирование: в случае удовлетворения требования обладателя зависимого патента о выдаче принудительной лицензии обладатель основного патента также имеет право на получение лицензии на использование зависимого объекта.

Право преждепользования — это субъективное право лица, не являющегося патентообладателем (преждепользователя), на безвозмездное использование решения, которое охраняется патентом, если неохраняемое решение было создано преждепользователем в процессе параллельного творчества до даты приоритета запатентованного решения.

Преждепользование известно только патентному праву, поскольку только в патентном праве признается, что охраняемое решение не является уникальным (неповторимым). Но тогда получение патента одним из авторов идеи может зависеть от случайности — даты подачи заявки в патентное ведомство. Право преждепользования устанавливается в целях противовеса такому формальному подходу. Право преждепользования принадлежит только автору неохраняемого решения, на третьих лиц не распространяется, само по себе патента не порочит.

Пределы права преждепользования: преждепользователь без согласия патентообладателя не вправе расширять объем использования решения, который существовал до даты приоритета запатентованного решения.

Право послепользования — это субъективное право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, в отношении которого восстановлено действие досрочно прекращенного патента.

Патентообладатель обязан ежегодно уплачивать пошлины за поддержание в силе выданного патента. При неуплате пошлин за поддержание патента в силе его действие прекращается, но может быть восстановлено. Со дня прекращения действия патента изобретению, полезной модели или промышленному образцу правовая охрана не предоставляется. Следовательно, в указанный период использование объекта является свободным для любых лиц. Если действие патента будет восстановлено, интересы таких добросовестных пользователей должны быть защищены.

Содержание права послепользования сводится к тому, что послепользователь продолжает после восстановления действия патента использовать объект патентных прав без согласия патентообладателя (и без выплаты ему вознаграждения) в объеме, существовавшем в период, когда действие патента было прекращено.

5. Особенности охраны прав на изобретение. В соответствии с установленной процедурой государственной регистрации изобретения выдача патента может наступить через три-четыре года после подачи заявки. В связи с публикацией сведений о заявке неограниченный круг лиц получает доступ к сведениям о самом решении, находящемся в процессе патентования. Охрана изобретения наступает только после получения заявителем патента, однако срок действия исключительного права отсчитывается от даты приоритета.

Читайте также:
Реестр лицензий на медицинскую деятельность: как проверить, особенности единого реестра

Возникает необходимость охраны исключительного права на изобретение задним числом. В то же время необходимо учитывать отсутствие вины в действиях лица, которое не может знать о том, будет ли запатентовано решение, сведения о котором опубликованы. Для этих целей установлена временная правовая охрана изобретения ( ст. 1392 ГК). Сущность временной охраны сводится к тому, что лицо, использующее изобретение в период со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию (размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора — судом). Способы защиты интеллектуальных прав в данном случае не применяются. Выплата компенсации не дает оснований использовать изобретение без разрешения патентообладателя в период после публикации сведений о выдаче патента.

Для полезной модели и промышленного образца временная правовая охрана не предусмотрена (заявка на эти объекты не подлежит публикации, и сроки между датой приоритета и выдачей патента для этих объектов гораздо меньше, чем для изобретения). Соответственно, патентообладатель вправе запретить использование этих объектов на будущее время после выдачи патента, но лишен возможности требовать компенсации за предшествующее время.

Интеллектуальная собственность: патентное право

Как оформить патент на собственное изобретение? Какими нормативными актами охраняется патентное право и какая существует ответственность за это правонарушение? Об этом мы расскажем в нашей статье.

В гражданско-правовом институте РФ существует такое понятие, как патентное право, представляющее собой совокупность норм и правил, которыми регулируются имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие на основе признания и охраны авторского изобретения, полезных моделей и промышленных образцов. Кроме того, патентное право предполагает установление режима использования конкретного изобретения, моральное и материальное стимулирование, а также защиту прав патентообладателей. Потребность в патентном праве возникает в связи с невозможностью поставить под охрану средствами авторского права результаты технической или художественной интеллектуальной деятельности, поскольку объекты патентного права (промышленные образцы, полезные модели) повторимы и могут быть созданы разными независимыми лицами. К примеру, радио в России изобрел А.С. Попов, а в США – Г. Маркони, данное изобретение было одновременно представлено общественности, однако итальянец первым запатентовал свои авторские права на изобретение.

Таким образом, патентное право призвано обеспечить охрану технических решений посредством формализации их признаков в законе, проверку новизны, соблюдение определенного порядка приоритета и режима использования изобретений.

Объекты патентного права

В соответствии со ст. 1349 ГК РФ объектами патентных прав признаются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным законодательством требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным законодательством требованиям к промышленным образцам. Также к объектам патентного права могут относиться изобретения, основанные на сведениях, содержащих государственную тайну (секретные изобретения), если таковые созданы в соответствии с правовыми актами (исключения составляют случаи, прописанные статьями 1401-1405 ГК РФ).

Стоит отметить, что полезные модели и промышленные образцы, изобретенные на основе сведений, содержащих государственную тайну, не обладают правовой охраной действующего ГК РФ.

К объектам патентных прав не относятся:

  1. Методы клонирования человека.
  2. Методы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека.
  3. Применение эмбрионов человека в коммерческих и промышленных целях.
  4. Результаты интеллектуальной деятельности, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Содержание патентных прав

Основными личными правами автора объекта промышленной собственности являются:

  • Право авторства – признание создателем определенного объекта, подтвержденное выдачей патента (свидетельства). Право авторства запрещает иным лицам признавать себя авторами изобретения, является неотчуждаемым и не имеет предельных сроков защиты.
  • Право на получение патента.
  • Право на передачу патента иным физическим или юридическим лицам.

Имущественным правом автора служебного изобретения, который не является патентообладателем, признается право на вознаграждение.

Патент на результат интеллектуальной деятельности, в частности, на изобретение, полезную модель и промышленный образец, равно как и право на получение патента, переходят по наследству.

Исключительное право собственности на изобретение, полезную модель или промышленный образец регулируется ст. 1358 Гражданского кодекса РФ. Данное право имеет факт признания и защиты при условии государственной регистрации результата интеллектуального труда с выдачей патента на изобретение (ст. 1353 ГК РФ). Патенообладатель вправе использовать свои изобретения по своему усмотрению, в том числе давать запрет или разрешение на использование результатов его труда другими лицами (ввоз на территорию РФ, предложение о продаже, изготовление и применение, хранение продукта, созданного на основе названного авторского изобретения и т.д.).

Несанкционированное использование изобретения в области науки и техники (изготовление, применение, продажа, ввоз на территорию РФ и т.д.) признается нарушением исключительного права патентообладателя.

На основании ст. 1359 ГК нарушениями исключительного права патентообладателя не признаются:

  • применение продукта, у которого в конструкции, вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортного средства иностранного государства используется запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец, в случаях, если эти транспортные средства находятся на территории РФ;
  • проведение научно-исследовательского эксперимента продукта или способа, которое предполагает использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца;
  • использование запатентованного изобретения при возникновении чрезвычайных обстоятельств, об этом патентообладатель получает уведомление и последующую соразмерную компенсационную выплату;
  • использование запатентованного изобретения в личных, семейных и домашних целях, без извлечения прибыли;
  • использование запатентованного изобретения для разового изготовления лекарственных препаратов по рецептам врачей;

ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно.

Любое физическое или юридическое лицо, добросовестно использующее на территории РФ изобретение до момента приоритетного патентования, сохраняет за собой право на дальнейшее его использование на безвозмездной основе без увеличения объема, то есть получает право преждепользования. Данное право может быть передано иному лицу в совокупности с производством, на котором использовалось тождественное решение (ст. 1381 и 1382 ГК РФ). В соответствии со ст. 1348 ГК РФ лица, чей совместный интеллектуальный труд стал результатом создания изобретения, полезной модели или промышленного образца, являются соавторами с правом использования названного продукта по своему усмотрению. Физические и юридические лица, которые приобретают патентное право на объект промышленной собственности посредством закона или договора, признаются субъектами патентного права. Договор об отчуждении объекта интеллектуальной собственности представляет собой соглашение, в соответствии с которым патентообладатель передает (обязуется передать) исключительное право, принадлежащее ему на правах авторства, приобретателю патента. Также, действующее гражданское законодательство РФ предусматривает лицензионный договор (ст. 1367 ГК РФ), дающий право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. В данном случае передача патентного права происходит на условиях и в пределах, установленных договором. Все соглашения по передаче исключительной собственности на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в частности, лицензионный договор и договор об отчуждении патента заключаются в письменной форме и регистрируются в соответствующем государственном органе.

Срок действия патентного права

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности охраняется законом и подтверждается патентом, который удостоверяет приоритет авторства изобретения (п. 1 ст. 1354 ГК РФ). Срок действия исключительного права исчисляется с момента подачи первой заявки на выдачу патента в соответствующий орган исполнительной власти (Роспатент) и составляет:

  • патент на изобретение – 20 лет без права продления, за исключением случаев получения патента на химические и лекарственные средства, для применения которых необходимо получить специальное разрешение в соответствующих органах, однако срок продления не может превышать 5 лет; ходатайство на продление подается в период действия патента до исчтечения 6 месяцев со дня даты получения названного разрешения;
  • патент на полезную модель – 10 лет (п. 1 ст. 1363 ГК РФ);
  • патент на промышленный образец – 5 лет с возможностью продления на срок не более, чем на 25 лет (п. 1 и 3 ст. 1363 ГК РФ).

После окончания срока действия патентного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, продукты интеллектуальной деятельности становятся общественным достоянием и могут быть свободно использованы без получения на то согласия, разрешения и авторского вознаграждения.

Оформление патентных прав

Процедура патентования изобретения, полезной модели или промышленного образца условно делится на 4 этапа:

  1. Составление заявки на получение патента и ее подача в Роспатент либо Федеральный институт промышленной собственности (может осуществляться как заявителем лично, так и его представителем). Порядок и содержание заявки определены ст. 1374-1377 ГК РФ.
  2. Проведение формальной экспертизы.
  3. Проведение экспертизы по существу.
  4. Выдача документа.

Заявка на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец оформляется в соответствии с регламентом, установленным Министерством образования и науки РФ. Заявление предоставляется в письменной форме на русском языке, иные документы, входящие в обязательный список, могут предоставляться на другом языке с приложенным переводом на русский язык. Заявка на выдачу патента подается на одно изобретение или группу изобретений, образующих единый изобретательский (творческий) замысел. Заявка должна включать в себя:

  • заявление с указанием автора изобретения и лица, на имя которого будет выдаваться патент, место их жительства (месторасположения);
  • полное описание изобретения, которое составляется по определенной структуре и начинается с указания названия изобретения (полезной модели) и индекса рубрики действующей редакции Международной патентной классификации;
  • формулу изобретения, основанную на описании (формула строится на основе формально-логического определения и включает в себя ограничительную и отличительную части, включая прототипы и новые признаки изобретения с выражением возможности их идентификации);

Формула является важным аспектом при подаче заявки на выдачу патента, она определяет объем правовой охраны объекта патентного права.

  • реферат (сокращенная форма описания изобретения, составляющая не более 1000 печатных знаков);
  • чертежи и иные материалы, раскрывающие сущность изобретения.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна включать в себя:

  • заявление с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого будет выдаваться патент, место их жительства (месторасположения);
  • изображения продукта, дающие детальное представление о внешнем виде изделия, в частности, рисунки, фотографии, компьютерная графика;
  • чертежи, эргономическая схема предоставляются в случае необходимости для раскрытия сущности промышленного образца;
  • описание и существенные признаки продукта.

К заявке на получение патента прилагается квитанция об уплате госпошлины в размере, установленном законом, либо основания для уменьшения ее размера или полного освобождения от уплаты. Заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец не должна содержать каких-либо материалов, в той или иной мере противоречащих принципам морали и общественному порядку, пренебрежительных высказываний в отношении продукции и патентам других лиц, непристойных выражений и изображений, сведений, не являющихся необходимыми для признания заявки соответствующей порядку Правил составления, подачи и рассмотрения заявок. После подачи документов в Роспатент, заявка на получение патента на изобретение проходит формальную экспертизу, в ходе которой осуществляется проверка на наличие необходимых документов и соблюдения требований их составления, а также рассматривается вопрос об отношении заявленного предложения к объектам правовой охраны. В отношении изобретений и промышленных образцов проводится экспертиза по существу (ст. 1384, 1386, 1390, 1391 ГК РФ). Патент на полезную модель выдается без проведения экспертизы по существу, под ответственность заявителя. По окончании 18 месяцев с момента поступления заявки на выдачу патента при положительном результате формальной экспертизы, Роспатент публикует сведения в определенном составе. При этом автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в публикуемых сведениях. Экспертиза по существу на выдачу патента на изобретение проводится Роспатентом по ходатайству заявителя или третьих лиц, и включает в себя поиск информационных сведений для определения уровня изобретения и проверку соответствия последнего условиям патентоспособности. Если ходатайство на проведение экспертизы по существу не будет подано в течение 3-х лет с момента поступления заявки на выдачу патента, заявка будет считаться отозванной. Роспатент обязан уведомить заявителя о ходатайствах на проведение экспертизы по существу, поступивших от третьих лиц. Отчет об поиске сведений и информации в ходе проведения экспертизы направляется заявителю по истечении 6 месяцев со дня подачи заявки. В случае соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности Роспатент принимает решение о выдаче патента на изобретение с формулой, предложенной заявителем. В случае несоответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, органом выносится решение об отказе в выдаче патента.

Признание заявки на выдачу патента на изобретение, а также решение об отказе в выдаче патента, могут быть обжалованы в Палату по патентным спорам в течение 7 месяцев со дня получения заявителем решения по заявке.

На основании ст. 1392 ГК РФ заявленное изобретение со дня публикации сведений о заявке до момента получения патента приобретает временную правовую охрану в объеме, соответствующем опубликованной формуле. Отказ в выдаче патента с исчерпывающими возможностями для его обжаловании или отозванная заявка не предусматривают наступление временной правовой охраны. Лица, использующие заявленное изобретение в течение срока действия временной правовой охраны, после получения на руки патента на изобретение должны выплачивать патентообладателю денежную компенсацию в размере, определенном по соглашению сторон.

Патентное право кратко – понятие, источники и принципы оформления

Сделанные изобретения подлежат государственной защите в тех случаях, когда на них был оформлен патент. В этом случае вступают в силу требования законодательства, относящиеся к охране прав автора.

Для того чтобы лучше узнать, что представляет собой патентное право, кратко излагаются его основные положения в этой статье.

Что такое патентное право

Это комплекс юридических норм, который направлен на урегулирование вопросов, относящихся к следующему:

Признание того, что человек или определённая группа людей являются авторами изобретения, полезного объекта или промышленной модели.

Охраной прав, связанных с таким авторством.

При этом нужно принять во внимание следующее. Не могут быть объектами таких отношений следующие изобретения:

способы, с помощью которых может производиться клонирование людей;

те, которые позволяют корректировать геном человеческого зародыша;

использование человеческих эмбрионов для каких-либо коммерческих целей.

Не могут быть зарегистрированы такие объекты, которые противоречат человеческой морали, гуманности или общественным интересам.

Если изобретение принадлежат группе людей, то распоряжение осуществляется совместно, а меры по защите может предпринимать каждый из них независимо от других.

Источники патентного права

В качестве источников выступают юридические документы, действующие на международном или национальном уровнях.

В РФ основой являются положения 72 главы Гражданского Кодекса. Эти положения развиваются и уточняются различными подзаконными актами.

В них, например, входят:

ведомственные документы Роспатента;

нормативные акты, изданные в Министерстве науки и высшего образования РФ;

На международном уровне выполнение положений патентного законодательства основывается на документах, в которых участвует РФ.

Наиболее известными из них являются:

Парижская Конвенция, принятая в 1863 году. Этот документ предусматривает меры для защиты прав на промышленную собственность.

Договор 1970 года, где была предусмотрена кооперация в патентной деятельности. Этот документ регламентирует подачу заявок для получения международных патентных свидетельств, а также экспертиз, связанных с ними. Договор предусматривает образование Союза патентной кооперации, который имеет полномочия заниматься такими вопросами независимо от соответствующих организаций национального уровня.

Евразийская патентная конвенция — региональное соглашение, действующее с 1994 года. Этот документ стал основой для международного взаимодействия в патентной сфере.

Эти документы стали основой для развития и применения патентного законодательства в России.

Основные различия патентного и авторского права

В обоих случаях речь идёт об охране интеллектуальной собственности. Однако имеют место следующие различия:

В авторском праве не оцениваются новизна и практическое использование предмета.

Оно не требует патента для доказательства своего наличия.

Авторское право пожизненно и продолжается после смерти в течение 70 лет.

Патент разрешено продать, авторское право не является отчуждаемым.

Выдача патента в наибольшей степени относится к экономической сфере, а наличие авторского права — к личной и социальной.

Субъекты патентных прав

Субъектами выступают авторы, а также патентные поверенные.

Эта правовая сфера рассматривает следующие объекты:

изобретения представляют собой решения определённых технических задач;

когда говорят о полезных моделях, то речь идёт о нематериальных объектах, которые относятся к устройствам;

если нужно защитить дизайн и эргономические свойства изделия, то объектом является промышленный образец.

Как оформить патент

Для того чтобы можно было оформить патент, необходимо, чтобы сделанное изобретение обладало такими свойствами:

У него должен иметься изобретательский уровень.

Оно должно отличаться новизной.

Необходимо, чтобы сделанное достижение можно было применить в промышленности.

Предложенная к оформлению полезная модель должна иметь применение и быть новой. Промышленный образец должен сочетать новизну и оригинальность.

Когда речь идёт о новизне, то имеется в виду, что сведения не должны включаться в общепринятую информацию, связанную с текущим уровнем технического развития. Например, если какие-то вещи являются широко известными, то они не могут быть запатентованными.

Факт наличия новизны устанавливают органы, которые занимаются патентованием. В частности, в сферу общепринятого при рассмотрении заявки включаются ранее оформленные патенты или заявки в этой сфере, которые были поданы до момента оформления.

Наличие изобретательского уровня признаётся при условии, что для большинства специалистов в данной отрасли существо достижения не следует явным образом из существующего уровня техники.

Промышленная применимость предусматривает любую возможность плодотворного использования в различных отраслях экономики. Это может относиться не только к промышленности, но и к сельскому хозяйству, здравоохранению, социальной или другим сферам деятельности.

Объекты патентных прав

Объектами патентного законодательства являются достижения, представляющие собой результаты интеллектуальной деятельности:

в сфере научной или технической деятельности (изобретения и промышленные образцы);

в художественном конструировании (полезные модели).

Важно заметить, что в случае, если в рассмотренных вариантах имеет место государственная тайна, то патент не охраняет интеллектуальные права изобретателя.

Техническое решение может относится к получению продукта или к новому способу его получения.

Для того чтобы правильно составить понятие о том, что такое изобретение, нужно знать, чем оно не является. Это относится к следующему:

решения, результатом которых является только улучшение внешнего вида без применения новых технических решений;

различные методы достижения результатов в хозяйственной и научной деятельности;

различные компьютерные программы;

любые решения, которые ограничиваются только предоставлением конкретной информации.

Не может быть предоставлена патентная охрана в тех случаях, когда предметом рассмотрения являются:

выведение новой породы животных;

новые топологии интегральных схем.

В этих правилах допускается исключение для способов, а также продуктов, относящихся к сфере микробиологии.

Порядок получения патента на изобретение

Для того чтобы была установлена охрана соответствующих прав, необходимо, чтобы была осуществлена регистрация изобретения. Этим в РФ занимается Роспатент.

Чтобы начать процесс регистрации, должна быть подана соответствующая заявка. Она должна включать в себя следующее:

Заявление, содержащее просьбу о выдаче патента. В нём необходимо указать информацию о том, кто является автором изобретения, а также кто имеет право на получение патента. Если оба являются одним и тем же лицом, то это необходимо указать.

Нужно изложить суть сделанного. Для этого в документ включают его описание.

На основе содержания документа указывается формула.

Если в этом имеется необходимость, то должны быть предоставлены соответствующие чертежи;

Составляется краткий реферат, в котором кратко описывается суть того, что было сделано.

Указанный порядок относится к оформлению патента на изобретение или на полезную модель.

Для промышленного образца порядок работы выглядит следующим образом:

Составление заявления делается по такому же принципу, как и для изобретения.

Необходимо в пакет документов включить изображения, которые дают исчерпывающее представление о том, как выглядит промышленный образец.

Если возникает необходимость, предоставляются чертежи, а также конфекционная карта.

Даётся подробное описание того, что собой представляет промышленный образец.

Эти документы подаются в Роспатент. После их рассмотрения принимается решение о выдаче патента.

Права и обязанности патентообладателя

Получение патента даёт авторам следующие права:

Авторство означает, что этот человек или группа людей признаются авторами сделанного ими изобретения. Важно отметить, что это право не дает возможности продать, подарить или другим способом передать его другим. Это не может быть частью завещания. От авторства невозможно отказаться. Даже после смерти изобретателя его право продолжает существовать.

Существует право на предоставление имени. Автор может выбрать его для объекта, к которому относится патент.

Есть право оформить патент не на территории РФ, а сделать это за рубежом.

На получение патента имеет право только автор. Однако впоследствии состав таких лиц может быть изменён или расширен.

Наличие исключительных прав. Они дают возможность распоряжаться изобретением, в том числе дают возможность осуществлять его продажу. В отличие от авторства они не являются вечными. После истечения предусмотренного законом срока автор теряет на них право.

У лица, оформившего патент, также существуют обязанности. В их число входит необходимость уплаты патентной пошлины. Если этого не сделать, то возможно аннулирование полученного документа.

Интересно, что ещё одной обязанностью автора является то, что он должен давать возможность использовать своё изобретение в практической деятельности. Это можно пояснить следующим примером.

Если определённая компания хочет воспользоваться сделанным новшеством и обратилась к автору с тем, чтобы заключить соответствующий договор, но он отказывается вести переговоры, то она имеет право подать на него судебный иск.

Если удастся доказать, что автор препятствует внедрению сделанного изобретения, то суд может предоставить принудительную лицензию истцу, которая имеет вид неисключительный.

Срок действия патента

Срок действия исключительных прав для промышленных образцов составляет 5 лет, для полезных моделей — 10 лет, а для изобретений – 20 лет.

Однако в некоторых случаях, предусмотренных законодательством, его действие может быть прекращено или ограничено.

Прекращение патента

Основания для признания полученного документа недействительным могут быть следующими:

В том случае, если сделанное изобретение не соответствует правилам, в соответствии с которыми предоставляется право на охрану изобретения.

При оформлении в формулу были внесены существенные свойства, которые отсутствовали при подаче заявки. Это может происходить в том случае, если изменения были внесены после того, как было начато оформление.

Решение о выдаче патента может быть пересмотрено в том случае, если одновременно было подано две или большее количество заявок на одно и то же изобретение.

В том случае, когда выяснилось, что автор, указанный в заявке, не может считаться таковым, то действие патента может быть прекращено.

При наличии перечисленных здесь оснований подаётся возражение в Палату по патентным спорам, которая рассматривает вопрос и выносит по нему решение. Оспорить выданный документ можно путём подачи судебного иска.

В результате отмены произойдёт аннулирование патента. При частичном признании патента недействительным автору выдаётся другой документ.

Право прежде- и послепользования

Возможна ситуация, когда сделанное изобретение использовалось до момента патентного оформления другим лицом. Это называется правом преждепользования.

Обычно такая ситуация возникает у тех изобретателей, которые по каким-то причинам не занимались оформлением патента. Такое применение является законным.

Когда срок действия патента истёк, разрешено его использование до тех пор, пока автор изобретения не оформил возобновление патентной защиты. Это называется послепользованием.

Нарушение патентных прав

Наказания за нарушения таких прав предусмотрены в Административном и Уголовном Кодексах. Так, в статье 7.12 КоАП сказано, что за незаконное использование объектов патентных прав предусмотрено:

гражданам штраф 1500 – 2000 руб.;

должностным лицам — 10000 – 20000 руб.;

организациям — 30000 – 40000 руб.

Статья 147 УК РФ определяет наказание за неправомочное использование, раскрытие особенностей изготовления, принуждение к соавторству, незаконное авторство. Нарушителю грозит уголовный штраф в размере 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет.

Заключение

Знание особенностей патентного права позволит автору защитить свои права, связанные со сделанным им изобретением. Правильно оформленные документы позволят пользоваться возможностями, предоставленными патентным законодательством.

Патентное право: понятие, основные положения

Патентное право является понятием, на которое можно взглянуть с двух сторон: объективной и субъективной. В объективном смысле патентное право представляется комплексом правовых норм, регулирующих связи, которые завязываются в процессе создания изобретений и их применение (защищенных патентом), конструктивных макетов, применяемых в промышленной деятельности.

С субъективной стороны патентное право является имущественными или же собственными неимущественными правами определенного субъекта, включающими полномочия на имеющее патент изобретение, промышленный образец или полезную модель.

В основе патентного права лежат ГК, и прочие акты, включающие законы патентного права, а именно, опубликованные государственными исполнительными органами правительства. Они же и проводят нормативно-правовое регламентирование в части интеллектуальной собственности (в наши дни – ведомство по экономическому прогрессу России). Вместе с тем к источникам патентного права можно отнести:

  • Парижская конвенция 1883 г. по охране индустриального достояния (РФ принимает в ней участие с 1965 года);
  • Соглашение о патентной кооперации, подписанное в г. Вашингтон 19.06.1970 г. (Российская Федерация примкнула к нему 29 марта 1978 г.);
  • Евразийская патентная конвенция, которую согласована Москвой 09.09.1994 г. (одобренная ФЗ от 01 июня 1995 г. № 85-ФЗ, в России стала применяться с 27.09.1995 г.)

Сфере патентного права РФ отведена гл. 72 ГК. Параграф 1 представленной главы излагает основные условия, касающиеся патентных прав. А именно, согласно п. 1 ст. 1345 гражданского кодекса патентными правами принято считать творческие права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Здесь же, п. 2 указывает на принадлежность исключительных и авторских прав разработчику изобретения, моделей или образцов. ГК также предполагает случаи, когда автору изобретения могут принадлежать следующие права: на приобретение патента, на получение награды за служебное применение объектов прав.

На основании ст. 1346 на всей площади нашей страны исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы непременно должны быть подтверждены свидетельствами, выдаваемыми государственными исполнительными органами по вопросам интеллектуальной собственности (Роспатентом). Еще ими могут быть документы, регулируемые международными соглашениями РФ и действующими на ее территории.

Создателем изобретения, полезной модели или промышленного образца признается человек, созидательной деятельностью которого изобретается соответствующий объект интеллектуального труда.

Объекты патентных прав

Согласно ст. 1349 ГК объектами патентных прав признаются следующие основные позиции:

  1. итоги интеллектуального труда в научно-технической области, соответствующие утвержденным требованиям ГК по отношению к изобретениям и полезным моделям;
  2. итоги интеллектуального труда в области художественного проектирования, соответствующие утвержденным требованиям ГК по отношению к промышленным образцам.

Существуют и засекреченные изобретения, представляющие собой государственную тайну. На такие создания указы гражданского кодекса распространяют свое действие, если иное не прекословит специально предназначенным нормам ст. 1401 – 1405 данного Кодекса и выпущенными на их основании различны правовым актам. Охрану интеллектуальных прав касательно полезных моделей и промышленных образцов, составляющих государственную тайну, Гражданский кодекс не предусматривает.

Согласно п. 4 ст. 1349 ГК России нельзя относить к группе объектов патентных прав такие пункты, как:

  • способы создания человеческих клонов;
  • методы видоизменения наследственной совокупности клеток зачаточной линии человека;
  • эксплуатация человеческих эмбрионов в индустриальных и торговых проектах;
  • другие намерения, не отвечающие интересам общества, законам человечности и морали.

Для того, чтобы была возможность взять патент изобретения, полезные модели и промышленные образцы должны удовлетворять всем требованиям, условия которых определены в ст. 1350 – 1352 ГК.

Правовая защита изобретения

П. 1 ст. 1350 ГК раскрывает изобретение следующим образом: в виде изобретения охраняются технические идеи в различных сферах, имеющие отношение к продукту (а именно, устройству, веществу, роду микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процедуре реализации действий над физическим объектом с учетом применения материальных средств). Согласно абз. 2 п. 1 данной статьи правовую защиту изобретение получает в случаях, если оно:

  • оказывается новым;
  • характеризуется изобретательским уровнем;
  • применимо в промышленности.

Изобретение признается новым в том случае, если оно незнакомо из уровня техники и, ко всему, если для эксперта очевидным образом не следует из него, то изобретение обладает изобретательским уровнем. Одновременно с этим уровень техники включает различные сведения, получившие мировую общедоступность до момента получения преимущества и получения создания. Изобретение считается промышленно применимым, если оказывается возможном его использование в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и в прочих экономических или социальных отраслях.

На основании п. 5 ст. 1350 ГК изобретениями не принимаются:

  • открытия, кроме того общенаучные концепции и общие математические приемы;
  • решения, касающиеся именно облика создания и удовлетворяющие общеэстетические потребности;
  • условия и варианты игр, умственной или хозяйственной деятельности;
  • программное обеспечение для ЭВМ;
  • решения, конкретно предоставляющие информацию.

П. 6 ст. 1350 ГК регулирует перечень изобретений, которые не попадают под правовую охрану. К ним относятся:

  • виды растений, пород животных и истинные варианты их выведения, не принимая во внимание микробиологические методы и продукты, добытые таким путем;
  • топологиям интегральных микросхем.

Ст. 1351 ГК определяет полезную модель как охраняемое техническое решение, имеющее отношение к устройству. Полезная модель располагает правовой охраной, в том случае, если она новая и применима в индустрии. Правовая охрана не предоставляется объектам, выступающим в качестве полезной модели (согласно п. 6 ст 1350).

Промышленный образец

На основании ст. 1352 ГК в роли промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение объекта индустриального или кустарно-ремесленного производства, раскрывающее его внешний облик. На промышленный образец выделяется государственная защита, если по своим характерным признакам он является новым и подлинным.

К таким признакам относятся находящие художественными и (или) удобными характеристики внешнего образа изделия, а именно форма, модель, узор и гармоничность красок.

Промышленный образец будет считаться новым тогда, когда комплексность его важнейших признаков находят свое отражение на картинках изделия, которые оговорены в перечне существенных признаков промышленного образца, согласно п. 2 ст. 1377 ГК, не известных из данных, явившихся широко распространенными в мире до момента получения преимущества промышленного образца. Промышленный образец будет индивидуальным тогда, когда его главные признаки установлены творческой спецификой изделия.

Изделиям, выступающим в качестве промышленного образца, не предоставляется правовая охрана, если они являются:

  • решениями, обусловленными только технической задачей изделия;
  • объектами архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленными, гидротехническими и иными стационарным сооружениям;
  • объектами неустойчивой формы из текучих, газообразных, сыпучих или им подобным веществ.

В соответствии со ст. 1353 ГК, признание и охрана исключительных прав на изобретение, полезной модели или промышленного образца возможно при наличии факта их государственной регистрации, по итогам которой ответственная служба, занимающаяся делами интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Из ст. 1354 ГК – патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливает:

  • преимущество изобретения, полезной модели или промышленного образца;
  • авторство;
  • исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана прав на создания или полезный объект осуществляется согласно патенту, в котором устанавливается формула изобретения или полезной модели, регулирующая масштаб охраны. П. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК предусматривают описание и эскизы для обоснования данного принципа изобретения и полезной модели.

Предписания ст. 1355 ГК предполагают правительственную заинтересованность в создании и участии изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Страна оказывает влияние на авторов изобретений, патентообладателей и владельцев лицензий в виде обеспечения их льготами на основании законов России.

Патентное право России

Патентное право – это совокупность правовых норм, устанавливающих систему охраны прав на технические решения – изобретения путем выдачи патента.

При этом продукты научной деятельности могут стать объектами патентного права только в тех случаях, когда они касаются прикладных аспектов использования результатов научных исследований, т.е. патентом защищается результат технического решения, выраженный его существенными характеристиками.

Основным источником права промышленной собственности является Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ., также источником правового регулирования института патентного права в России является глава 72 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ в редакции от 01.12.2007. И ряд международных нормативно-правовых актов играет большую роль в правовом регулировании данного института права. К ключевым международным нормативно-правовым актам относятся Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская Патентная конвенция. а также подзаконные акты, в том числе ведомственные акты Российского Агентства по патентам и товарным знакам, регламентирующие процедуру регистрации объектов патентного права.

В российском законодательстве существует три вида объектов патентного права, которые обобщенно называются объектами промышленной собственности. (В статье 1349 ГК РФ)

К ним относятся:

1) изобретения; 2) полезные модели; 3) промышленные образцы.

1). Изобретение – решение технической задачи, относящееся к материальному объекту – продукту, или процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств – способу. Чтобы быть признанным изобретением, соответствующее техническое решение должно обладать:

· новизной (не быть известным из существующего уровня техники) (ч.2 ст.1350 ГК РФ)

· изобретательским уровнем (не быть очевидным, исходя из текущего уровня знаний специалистов), (ч.2 ст. 1350 ГК РФ)

В части 4 статьи 1350 ГК указывается, что изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Объектами изобретения могут быть:

устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Не признаются патентоспособными изобретениями (ч.5 ст.1350 ГК РФ):

– научные теории и математические методы;

– методы организаций и управления хозяйством;

– условные обозначения, расписания, правила;

– методы выполнения умственных операций;

– алгоритмы и программы для вычислительных машин;

– проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

– решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

– топологии интегральных микросхем;

– сорта растений и породы животных;

– решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно части 3 статьи 1349 ГК РФ правовая охрана не предоставляется объектам промышленной собственности, признанным государством секретными. В отношении их приняты специальные правила в статьях 1401 – 1405 ГК РФ.

2). Полезная модель — новое промышленно применимое техническое решение, не обладающее изобретательским уровнем и относящееся к устройству. За полезной моделью закрепляется право на интеллектуальную собственность для защиты изобретений. Имеет, как правило, менее строгие критерии патентоспособности.

Полезная модель — новое конструктивное воплощение идеи, которое позволяет на практике решить определенную проблему в области техники. «В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.» (пун. 1 ст. 5 Патентного закона)

«Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники», то есть «любых опубликованных в мире сведений о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели». Полезная модель защищается патентом

К полезным моделям относится:

конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В качестве полезных моделей не охраняются:

способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культур клеток растений и животных, а также их применение по новому назначению.

3). Промышленный образец — «художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид»; один из видов интеллектуальной собственности. Критерии промышленного образца и охрана прав на него зависят от законодательства конкретной страны.

Условия патентоспособности промышленного образца раскрыты в ч.1 статье 1352 Гражданского кодекса РФ. Согласно четвёртой части ГК РФ, промышленный образец является объектом патентного права. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Под новизной имеется в виду новизна совокупности его существенных признаков («определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов»). Оригинальность означает, что «существенные признаки промышленного образца обусловлены творческим характером особенностей изделия».

К промышленным образцам относится:

художественно-конструкторское решение изделий, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия.

Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения (ч.5 ст. 1352):

– обусловленные исключительно технической функцией изделия;

– объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

– печатной продукции как таковой;

– объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;

– изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Права на изобретения, полезную модель, промышленный образец подтверждаются патентом на изобретение, свидетельством на полезную модель или патент на промышленный образец и охраняются законом.

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование.

Наличие патента создает такую правовую ситуацию, когда запатентованное изобретение может использоваться обычно только с разрешения владельца патента. Патент выступает на рынке как блокирующее средство, защита патентообладателя от конкурентов.

Для получения патента необходимо подать заявку в Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). Заявка должна иметь определенную форму и содержать информацию, предусмотренную законом.

Субъекты права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Субъектами права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, согласно российскому законодательству, признаются физические и юридические лица.

К физическим лицам относятся российские граждане, лица с двойным гражданством, иностранные граждане, лица без гражданства. При этом возраст физического лица для признания его автором не имеет значения. Для лиц, не достигших 14 лет, все необходимые действия по осуществлению авторских прав совершают их законные представители (родители и опекуны).

Юридическим лицом, согласно ГК РФ, признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными патентным законодательством, наравне с физическими и юридическими лицами РФ – в силу международных договоров России или на основе принципа взаимности.

Срок действия патента.

Срок действия охранного документа на изобретения (патента) – 20 лет.

Срок действия охранного документа на полезные модели (свидетельства) – 5 лет. Этот срок может быть продлен Патентным ведомством, но не более чем на три года.

Патенты на промышленные образцы действуют 10 лет, возможно их продление по ходатайству патентообладателя не более чем на пять лет.

Патент в течение всего срока действия может быть оспорен или признан недействительным полностью или частично в случаях предусмотренным законом.

Уступка патента и предоставление права на использование объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы).

Патентообладатель может уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу. Уступка патента означает передачу патентовладельцем принадлежащего ему права другому юридическому или физическому лицу.

Независимо от формы договора уступка патента означает, что к приобретателю патента переходят все без исключения права, которыми обладал патентовладелец. Стороны не могут своим соглашением установить какие-либо временные или территориальные ограничения прав нового владельца патента.

Договор об уступке патента подлежит государственной регистрации в Роспатенте и без регистрации считается недействительным.

Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объектов промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензии третьим лицам.

Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в Патентном ведомстве РФ и без регистрации считается недействительным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: