Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке: индивидуальные и коллективные монополии на товарном рынке

Официальный сайт
Верховного Суда Российской Федерации

ВС разъяснил особенности применения судами антимонопольного законодательства

Как определить компанию, занимающую доминирующее положение на рынке, какие условия договора могут считаться навязанными и в какой мере положения антимонопольного законодательства распространяются на некоммерческие организации? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в принятом в четверг постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ о нюансах применения судами антимонопольного законодательства.

Доминирующее положение

ВС напоминает, что по общему правилу наличие у хозяйствующего субъекта доминирующего положения на рынке предполагается, если его доля превышает 50%. В случаях, когда доля компании составляет менее 50%, суд должен учитывать иные критерии определения положения хозяйствующего субъекта на рынке.

«Суд вправе учитывать доводы о наличии (об отсутствии) административных барьеров для доступа на рынок потенциальных конкурентов (необходимость получения лицензий и разрешений для ведения определенной деятельности, обязательность получения согласия правообладателя на использование результатов интеллектуальной деятельности и т.п.) и значимых экономических преимуществ у хозяйствующего субъекта (доступ к природным ресурсам, технологиям производства, рынкам капитала и т.п.); существенности (неординарности) затрат, которые должны понести контрагенты хозяйствующего субъекта в случае перехода к приобретению товаров у иных поставщиков и др», — следует из текста постановления.

При этом то обстоятельство, что в исследуемый период новые конкуренты на рынке не появились, само по себе не свидетельствует о доминировании на рынке, отмечает ВС.

Злоупотребление на рынке

Пленум также напоминает, что злоупотребление доминирующим положением может выражаться в следующих формах: недопущение, ограничение, устранение конкуренции на товарных рынках (устранение конкурентов с товарного рынка, затруднение доступа на рынок новых конкурентов), причинение вреда иным участникам рынка (хозяйствующим субъектам-конкурентам и потребителям), включая извлечение необоснованной выгоды за их счет.

При возникновении спора антимонопольный орган обязан доказать, что поведение хозяйствующего субъекта является злоупотреблением, допущенным в одной из указанных форм.

В то же время нарушение хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке, требований гражданского и иного законодательства при вступлении в договорные отношения само по себе не свидетельствует о ведении им монополистической деятельности.

«В связи с этим при возникновении спора о том, имеет ли место злоупотребление доминирующим положением, судам. также следует принимать во внимание, являлось ли возможным совершение хозяйствующим субъектом определенных действий (бездействие), в том числе недобросовестных по отношению к своим контрагентам (потребителям) в отсутствие доминирующего положения на рынке», — поясняет ВС.

Навязывание условий

К одной из форм злоупотребления доминирующим положением относится навязывание невыгодных условий при заключении договора. Пленум уточняет, что под ними понимаются условия, которые участник рынка не принял бы, исходя из своих разумно понимаемых экономических интересов.

«Навязанными невыгодными условиями, в частности, могут являться: условие о продаже первого товара только при обязательной покупке второго, если первый товар может использоваться без второго или товары реализуются иными поставщиками по отдельности; условие о необходимости впоследствии покупать навязанный дополнительный товар у конкретного производителя или пользоваться исключительно инфраструктурой определенного лица; отказ предоставить гарантию качества на первый товар в случае отказа покупателя приобрести сопутствующий товар», — говорится в тексте постановления.

Влияние на ценообразование

Высшая инстанция указывает, что признаются ограничивающими конкуренцию и запрещаются соглашения (картели) между хозяйствующими субъектами, которые приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.

«В силу данного антимонопольного запрета исключаются возможность хозяйствующих субъектов-конкурентов определять уровень предлагаемых на рынке цен в результате достигнутых между ними договоренностей, направленных на поддержание необоснованно высоких потребительских цен, необоснованное занижение цен в целях устранения иных хозяйствующих субъектов – конкурентов с рынка и (или) создание барьеров в возникновении новых конкурентов, иное подобное извлечение выгоды из картеля», — отмечает ВС.

При этом само по себе согласование ценовых условий приобретения товаров между несколькими хозяйствующими субъектами – потребителями и поставщиком (поставщиками) — не является основанием для вывода о достижении такими потребителями между собой соглашения об установлении (поддержании) определенного уровня цен.

Сговор на торгах

При возникновении спора о наличии картеля, который приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, ВС рекомендует судам давать оценку совокупности доказательств, свидетельствующих о существовании причинно-следственной связи между действиями участников торгов и повышением, снижением или поддержанием цен на торгах.

Читайте также:
Публичный договор по ГК в 2021 году

«В том числе необходимо принимать во внимание, является ли достигнутый уровень снижения (повышения) цены обычным для торгов, которые проводятся в отношении определенных видов товаров; имеются ли в поведении нескольких участников торгов признаки осуществления единой стратегии; способно ли применение этой стратегии повлечь извлечение выгоды из картеля его участниками», — разъясняет высшая инстанция.

Пленум уточняет, что, если действия организатора торгов привели или могли привести к ограничению возможности повышения (снижения) цены для потенциальных участников (например, начальная цена установлена в размере, не предполагающем ее значительного снижения или повышения в ходе торгов), данное обстоятельство учитывается судом при оценке того, имелось ли в действиях участников торгов нарушение Закона о защите конкуренции, в совокупности с иными обстоятельствами.

НКО как хозяйствующий субъект

В постановлении также указано, что хозяйствующим субъектом для целей применения антимонопольного законодательства может быть признана и некоммерческая организация, если она представляет интересы коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей, связанные с ведением конкуренции на товарных рынках.

«В частности, установленные статьями 10 и 141–148 Закона о защите конкуренции требования к хозяйствующим субъектам могут быть распространены на профессиональные объединения субъектов рынка в той мере, в какой решения этих некоммерческих организаций способны оказать влияние на общие условия обращения товаров на рынке и позволяют извлекать доход членам некоммерческой организации из предложения товаров на рынке», — отмечается в документе.

При этом не могут быть признаны хозяйствующими субъектами коммерческие организации в части осуществления ими деятельности, не связанной с ведением конкуренции на товарном рынке, например, при участии в благотворительности или предоставлении социальной помощи гражданам, добровольном участии в иной общеполезной деятельности, не связанной с извлечением выгоды из обращения товаров на рынке.

Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке: индивидуальные и коллективные монополии на товарном рынке

  • Главная
  • О компании
  • Наши Услуги
  • Статьи
  • Вопрос-Ответ
  • Контакты

Мы делаем сложные дела простыми. Опыт адвокатов более 8 лет. 96% успешных дел!

Чем мы можем Вам помочь?

  • Главная
  • О компании
  • Наши Услуги
  • Статьи
  • Вопрос-Ответ
  • Контакты

Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке

Доминирующее положение хозяйствующих субъектов на ранке

Перечень критериев, по которым определяется возможность конкретной организации или нескольких компаний совместно доминировать на определенном рынке, установлен в статье 5 закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Согласно части 1 обозначенной статьи, основным критерием для признания доминирования компании является доля фирмы, превышающая 50% объема покупок (продаж) конкретного товара, если только сотрудниками ФАС не будет признано, что конкретный субъект, несмотря на столь значительную долю рынка, не может оказывать на него существенного влияния. В силу части 5 статьи 5 ФЗ № 135 к числу доминирующих субъектов также относятся естественные монополии.

Состояние доминирования может быть признано и при концентрации у одного субъекта доли рынка в размере свыше 35%. Для этого, в силу части 1 статьи 5 ФЗ № 135, у конкретной организации и ее конкурентов должны быть стабильные, мало изменяемые на протяжении времени, размеры долей на рынке, а также наличие трудностей в доступе на рынок новых компаний или иные подобные условия. При этом признать доминирующим субъекта хозяйствования допустимо лишь в случае, если это прямо обозначено в законе (часть 6 статьи 5 ФЗ № 135) или речь идет о нескольких субъектах, которые в совокупности являются доминирующими (часть 3 статьи 5 ФЗ № 135).

Доминирование группы организаций

Важно помнить, что доминирующим может быть признан не только 1 субъект, но и группа компаний. Для такого признания необходимо соблюдение сразу 3 условий (часть 3 статьи 5 ФЗ № 135):

  1. Доля 3 крупнейших участников рынка суммарно составляет больше 50 % либо 5 крупнейших субъектов занимают более 70% рынка. При этом каждый из перечисленных участников рынка должен обладать долей в 8% и более.
  2. В течение года либо более длительного периода величины долей перечисленных субъектов неизменны либо подвержены несущественным колебаниям, а доступ на рынок прочих участников осложнен.
  3. Продаваемый товар невозможно заменить аналогами, рост не обусловлен колебанием спроса, информация об условиях реализации или цене доступна лишь ограниченному кругу субъектов.

Исключения из правил

При этом перечисленные выше правила не распространяются на следующих субъектов (даже если те подпадают под признаки доминирующих):

  • организации, в которых учредителями выступают только граждане, и выручка за последний год не превышает 400 млн руб. (часть 2.1 статьи 5 ФЗ № 135);
  • ИП, размер выручки которого за последний календарный год меньше 400 млн руб.
Читайте также:
Договор процентного займа между юридическим лицом и физическим, только юридическими или физическими лицами

Часть 4 статьи 5 ФЗ № 135 также позволяет любой организации представлять в органы ФАС доказательства, которые свидетельствуют о том, что положение компании, несмотря на значительную долю контролируемого рынка, не является доминирующим, то есть конкуренцию на данном рынке не ограничивает.

Процедура фиксации доминирующего положения

Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 23 ФЗ № 135, фиксация факта доминирования конкретного хозяйствующего субъекта проводится на основании решения ФАС, которое принимается по результатам проведения анализа состояния конкуренции на рынке либо в ходе рассмотрения материалов о нарушении условий конкуренции. Процедура проведения исследования состояния конкуренции на товарном рынке определяется порядком, утвержденным приказом ФАС «Об утверждении…» от 28.04.2010 № 220.

Нормами пункта 1.3 данного порядка установлены основные этапы изучения конкуренции на конкретном рынке, в том числе:

  1. Установление интервала времени для проведения анализа.
  2. Определения продуктовых и географических границ рынка.
  3. Установление круга участников рынка.
  4. Определение методики расчета общего объема рынка и долей в нем отдельных компаний.
  5. Расчет уровня концентрации рынка.
  6. Рассмотрение вопросов о наличии барьеров и препятствий для свободного доступа.
  7. Оценка степени конкуренции на рынке.
  8. Составление аналитических отчетов, по результатам которых принимается решение о доминировании того или иного субъекта.

Субъекты, признанные доминирующими, включается в специальный реестр, основания и порядок ведения которого определены пунктами 1, 2 правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.12.2007 № 896. Реестр доступен для ознакомления на сайте ФАС.

Злоупотребление доминирующим положением на рынке

В силу статьи 5 ФЗ № 135 факт доминирующего положения хозяйствующих субъектов на рынке сам по себе еще не означает нарушения норм антимонопольного законодательства. Нарушением, в силу статьи 14.31 КоАП РФ, признается злоупотребление таким положением.

Часть 1 статьи 14.31 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за действия либо бездействие доминирующего субъекта, которые могут повлечь ущемление интересов других участников рынка, но при этом не препятствуют конкуренции. Размер санкции за данные нарушения колеблется в пределах от 300 тыс. до 1 млн руб.

Часть 2 статьи 14.31 КоАП предполагает более серьезные санкции за действия, которые ориентированы именно на воспрепятствование конкуренции и, соответственно, направлены не против неопределенного круга участников рынка (покупателей, продавцов и т. д.), а непосредственно против конкурентов (как уже имеющихся, так и потенциальных). Размер санкции по данной части статьи определяется исходя из размера выручки компании, полученной с нарушением правил о добросовестной конкуренции.

Важно помнить, что нормы статьи 14.31 КоАП РФ устанавливают лишь ответственность за злоупотребления на рынке, допущенные доминирующим субъектом. Конкретные формы и способы злоупотребления особым положением предусмотрены статьей 10 ФЗ № 135.

Формы злоупотребления доминирующим положением на рынке

Часть 1 статьи 10 ФЗ № 135 указывает на следующие формы злоупотребления своим особым положением на рынке:

  1. Установление чрезмерно завышенных либо излишне заниженных монопольных цен на конкретный товар. Определение таких цен содержится в статьях 6 и 7 ФЗ № 135, согласно которым завышенной считается цена, превышающая сумму затрат производителя (продавца), величину прибыли и аналогичную цену, которая сформировалось на другом сопоставимом рынке для данного товара. Соответственно, монопольно низкой ценой является величина, которая не покрывает необходимых расходов (т. е. не обеспечивает достаточную прибыль) и оказывается ниже аналогичных цен на сопоставимых рынках.
  2. Умышленное уменьшение количества товара (изъятие из оборота) в целях повышения на него отпускной цены.
  3. Навязывание своим контрагентам условий, которые не обусловлены требованиями законодательства или обычными для заключения подобных сделок правилами.
  4. Умышленное сокращение (прекращение) производства востребованной на рынке продукции при наличии возможности его производства в условиях рентабельности.
  5. Отказ от сделки либо уклонение от ее заключения, если у доминирующего субъекта имеется возможность производства и поставки конкретного товара.
  6. Установление для разных контрагентов различных цен для поставки конкретного товара при сопоставимых условиях.
  7. Искусственное создание условий, дискриминирующих других участников рынка.
  8. Воспрепятствование в доступе на рынок других организациям (конкурентам) или в выходе из рынка прочим участникам экономических отношений.

Подводя итог, остается отметить, что доминирование на рынке само по себе не является неправомерным действием хозяйствующего субъекта. Однако наличие особых преимуществ в силу доминирования создает условия для различных злоупотреблений, на борьбу с которыми и направлено действующее антимонопольное законодательство.

Читайте также:
Расторжение договора по соглашению сторон: глава 29 ГК РФ, изменение условий, процедура

Регистрация товарного знака для ИП и ООО в 2022 году

Товарный знак (знак обслуживания) – официально зарегистрированное обозначение, которое используется для индивидуализации товаров (работ, услуг) ИП или организаций.

На практике, довольно часто его именуют как «бренд», «логотип», «торговая марка» и т.д. По своей сути эти выражения являются синонимами, но именно термин «товарный знак (знак обслуживания)» является юридическим понятием и регулируется действующим законодательством (ч. 4 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак подтверждается соответствующим свидетельством, выдаваемым Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) и действует в течение 10 лет с момента подачи заявки о регистрации знака (с правом пролонгации).

Товарный знак находится под защитой именно в том государстве, в котором он был зарегистрирован, на всей его территории. При этом защита действует только в отношении классов товаров и услуг, указанных в заявке на регистрацию.

Может ли физическое лицо зарегистрировать товарный знак?

Обратите внимание, стать обладателем товарного знака могут только ИП и юридические лица.

Иногда, компании оказывающие услуги по регистрации товарных знаков, в целях экономии времени, предлагают подать заявку до регистрации в качестве ИП или ООО, либо одновременно. Такой вариант возможен, но действовать следует быстро и очень внимательно, в любой момент ФИПС может запросить документы, подтверждающие ваш статус.

Для чего нужно регистрировать товарный знак?

Владелец зарегистрированного товарного знака получает весомое конкурентное преимущество – никто кроме него не вправе вести деятельность под аналогичным (схожим) обозначением, иначе это будет нарушением и повлечет за собой ответственность. Подробнее о последствиях использования чужого товарного знака, читайте здесь.

Регистрация товарного знака способствует росту прибыли и увеличению стоимости бизнеса, поскольку такое средство индивидуализации можно передавать полностью или частично в пользование другим ИП и ООО за вознаграждение.

Кроме того, формируется определенное доверие потребителя и обеспечивается рост популярности (узнаваемости) бренда. После регистрации знака, на любых предметах (объектах) имеющих отношение к компании можно ставить знак защиты – ® (зарегистрированный товарный знак).

Виды товарных знаков

Выделяют следующие виды товарных знаков:

  • словесные – состоят из отдельных слов и (или) словосочетаний (слоганов);
  • изобразительные – состоят из рисунков, фигур, линий, элементов и т.д.;
  • объемные – представляют собой упаковку или непосредственно сам товар;
  • звуковые – могут состоять из отдельного звука или фрагмента произведения (мелодии, музыкальные заставки, аудиологотипы);
  • комбинированные – различные сочетания вышеперечисленных видов.

Что нельзя регистрировать в качестве товарного знака

Запрещается регистрация обозначения, если оно не обладает различимостью или состоит из элементов:

  • обозначающих определенные категории товаров, которые вошли во всеобщее употребление;
  • общепринятых терминов и символов;
  • описывающих товары (их количество, вид, качество, место и способ производства/сбыта);
  • характеризующих форму товара, определить которую возможно исключительно свойствами либо назначением товара.

Примечание: перечисленные элементы можно включить в товарный знак, в качестве неохраняемых, при условии, что они не будут занимать доминирующее положение в обозначении.

Иные основания, по которым обозначение как товарный знак зарегистрировать не получится:

  • обозначение относится к объектам, не подлежащим правовой охране (ст. 1231.1 ГК РФ) или сходно с ними до степени смешения;
  • обозначение является ложным (способно ввести в заблуждение);
  • нарушаются принципы морали и гуманности, возникает противоречие общественным интересам;
  • обозначение тождественно или сходно до степени смешения с официальными наименованиями (изображениями) особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, объектов всемирного культурного (природного) наследия;
  • товарный знак уже заявлен на регистрацию другим лицом (более ранний приоритет) и заявка на него не отозвана (не получено отказа);
  • обозначение тождественно или сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, в отношении которых уже действует режим правовой охраны;
  • обозначение тождественно с фирменным наименованием или коммерческим обозначением, охраняемым в РФ, либо с наименованием селекционного достижения;
  • обозначение тождественно или сходно до степени смешения с известным в РФ произведением науки, литературы, искусства, персонажем (его цитатами) и не получено согласие от правообладателя.

Как зарегистрировать товарный знак?

Процедура регистрации регламентируется Приказом Министерства экономического развития РФ №483 от 20 июля 2015 года.

1. Разрабатываем обозначение и проверяем на уникальность.

В процессе разработки, необходимо определиться с перечнем товаров и услуг, для которых регистрируется товарный знак. Такой перечень формируется на основании Международной классификации (МКТУ). Если классификация товара (услуг) будет проведена неправильно, регистрирующий орган уведомит о необходимости внесения корректировок, с уплатой госпошлины за их внесение.

Читайте также:
Акт зачета взаимных требований: образец для организаций и юридических лиц

Обозначение должно быть уникальным (оригинальным) и не нарушать права третьих лиц. В России действует Единый реестр зарегистрированных товарных знаков, данный сервис является бесплатным и находится в свободном доступе. Главный минус реестра в том, что проверить словесную и (или) изобразительную часть обозначения не получится.

Проверить уникальность в полном объеме можно с помощью специалистов ФИПС (срок – от одного месяца), либо обратившись в специализированную компанию (срок – от трех дней).

2. Заполняем заявку и подаем документы на регистрацию.

Для регистрации товарного знака заполняется заявка по установленной форме (скачать бланк, образец заполнения,).

К заявке прикладываются следующие документы:

  • перечень товаров по классам МКТУ;
  • описание обозначения;
  • квитанция об оплате госпошлины.

Примечание: заявка и документы к ней оформляются с соблюдением требований, установленных в п.7-29 Приказа Минэкономразвития РФ от 20 июля 2015г. № 482.

Размер госпошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы – 2700 рублей. Помимо этого, предусмотрены дополнительные госпошлины, которые оплачивает заявитель.

Перечень дополнительных госпошлин для регистрации товарного знака

Госпошлины за регистрацию товарных знаков

Действие Размер госпошлины
Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака 11500 рублей + 2050 рублей за каждый класс МКТУ
Внесение в заявку исправлений, дополнений, уточнений по инициативе заявителя 4900 рублей

Госпошлины за продление сроков

Действие Размер госпошлины
Увеличение срока для предоставление ответа по запросу экспертизы 850 рублей
Восстановление срока, пропущенного заявителем 8100 рублей

Госпошлины за регистрацию товарного знака, договоров и изменений

Действие Размер госпошлины
Регистрация и выдача свидетельства на товарный знак 16200 рублей
Регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке 13500 рублей
Регистрация изменений в лицензионных договорах, свидетельствах на знак 2050 рублей
Продление срока действия товарного знака 20250 рублей
Способы подачи документов

Документы на регистрацию товарного знака можно подать одним из следующих способов:

  • отправка почтой;
  • передача документов непосредственно в регистрирующий орган;
  • отправка факсом, при условии предоставления оригиналов документов в течение одного месяца с сопроводительным письмом;
  • с использованием ЭЦП через сайт ФИПС.

После приема и регистрации заявки, сведения о ней направляются в соответствующее подразделение ФИПС, осуществляющее публикацию сведений о поданных заявках в официальном бюллетене. В срок не превышающий 15 рабочих дней информация по заявке появится в бюллетене.

3. Прохождение экспертизы

Здесь выделяются два этапа:

  1. Формальная экспертиза – проверяется заявка и приложенные к ней документы (длительность этапа до 2 месяцев).
  2. Экспертиза заявленного товарного знака – основной этап, в ходе которого обозначение изучают на предмет уникальности и отсутствия схожести до степени смешения с товарными знаками, которые уже зарегистрированы на территории РФ (длительность этапа до 18 месяцев).

На любом из этапов регистрирующий орган может потребовать разъяснения, уточнения, дополнительные документы. Здесь важно вовремя реагировать на поступающие запросы и не затягивать с ответом. Если никаких оснований для отказа не будет, второй этап закончится принятием решения о регистрации товарного знака.

4. Получаем свидетельство о регистрации товарного знака

После принятия положительного решения о регистрации товарного знака, ФИПС в срок не более 5 рабочих дней направляет уведомление об этом заявителю.

Получив решение потребуется уплатить госпошлину в размере 16200 рублей за регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак. Документ подтверждающий оплату предоставляется в ФИПС. Свидетельство о регистрации выдается в течение 2 месяцев с момента оплаты госпошлины.

Отказ в регистрации товарного знака

Вместо решения о регистрации иногда можно получить уведомление об отказе. Но отчаиваться в таком случае не стоит, так как отказ носит предварительный характер и у вас есть 6 месяцев на предоставление аргументов в защиту товарного знака.

Если срок, установленный для защиты знака, пропущен или обоснование оказалось не достаточно убедительным, вам направят уведомление об окончательном отказе в регистрации. И даже в этом случае можно обжаловать отказ в Палате по патентным спорам и (или) в суде.

Международная регистрация товарного знака

Для использования товарного знака за пределами РФ потребуется международная регистрация обозначения. Стандартная процедура регистрации предполагает подачу заявок во все Патентные ведомства тех стран, в которых планируется использование товарного знака.

Читайте также:
Особенности договора аренды предприятия: образец, форма и существенные условия

РФ входит в состав участников Мадридского соглашения по международной регистрации товарных знаков. Общее количество присоединившихся стран – 84. Благодаря такому сотрудничеству, заявку на международную регистрацию можно подать по упрошенной процедуре в Патентное ведомство РФ, на английском или французском языке. Правила заполнения и подачи заявки установлены Международным патентным бюро (ВОИС).

Обратите внимание, международная регистрация товарного знака осуществляется на основании первоначально поданных документов или свидетельства о регистрации обозначения в РФ.

Как передать права на товарный знак?

Права на товарный знак допускается передавать третьим лицам (ООО или ИП), при этом уступать их можно как на все товары (услуги), так и на определенные категории. Передача прав осуществляется на основании гражданско-правового договора, на возмездной основе.

Виды договоров для передачи прав на товарный знак:

  • договор уступки (отчуждения) товарного знака (ст. 1488 ГК РФ);
  • лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ);
  • договор франчайзинга;
  • договор залога на товарный знак.

При заключении договора уступки (отчуждения) первоначальный владелец утрачивает права на товарный знак (полностью или в отношении обозначенных товаров, услуг). Лицензионный договор используется для передачи товарного знака во временное пользование, количество таких договоров определяется правообладателем знака.

По договору франчайзинга кроме прав на товарный знак, оформляется разрешение на использование наименования компании, корпоративного стиля, секретов производства и прочего (ст. 1027 ГК РФ).

На основании договора залога владелец товарного знака вправе передать его в качестве обеспечения по кредитам (иным обязательствам). В том случае, если будет иметь место их неисполнение, на предмет залога может быть обращено взыскание.

Все указанные договора заключаются только в письменной форме и подлежат обязательной государственной регистрации в Патентном ведомстве.

Товарные знаки, торговые марки, бренды: есть ли различия?

Средства массовой информации нередко используют понятия «товарные знаки», «торговые марки», «бренды» в качестве синонимов. Торговая марка Louis Vuitton, бренд Chanel, товарный знак Balenciaga… Действительно ли между данными терминами можно поставить знак равенства?

Товарные знаки (знаки обслуживания)

Товарный знак – обозначение, которое индивидуализирует товары конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя, то есть выделяет их среди аналогичных. Они облегчают потребителям выбор продукции и стимулируют предпринимателей к тому, чтобы улучшать качество своих товаров и услуг.

Товарный знак подлежит обязательной регистрации в Роспатенте. Права на знак возникают после получения свидетельства (часть IV ГК РФ). Регистрируется товарный знак всегда в отношении конкретных видов (классов) товаров (работ, услуг).

Правообладатель товарного знака может запретить любому иному лицу использовать схожий знак в отношении однородных товаров и взыскать с него компенсацию.

По степени известности среди потребителей товарные знаки делятся на:

Обычные получают защиту только для тех товаров и услуг, в отношении которых были зарегистрированы.

Общеизвестные товарные знаки – обозначения, получившие широкую известность среди потребителей в результате их интенсивного использования. Например, Raffaello, Avito, Mobil. Роспатент ведет отдельный реестр таких товарных знаков.

Охрана общеизвестных знаков распространяется на все товары и услуги, существующие в Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В этом их основное отличие от обычных знаков.

О других видах товарных знаков читайте в нашей статье.

Торговая марка

В англо-американском праве для обозначения регистрируемых средств индивидуализации товаров и услуг используется термин «trademark». Он может быть переведен как «торговая марка» (буквальный перевод) или как «товарный знак» (смысловой перевод). Таким образом, термин «торговая марка» – синоним «товарного знака». В юридическом контексте корректнее употреблять последний термин. Он закреплен в российском законодательстве, а торговая марка – нет.

Маркетологи и экономисты иногда относят к торговым маркам любые обозначения (имена, знаки, символы), которые индивидуализируют продавца и его продукцию. Торговая марка в таком случае понимается как совокупность товарных знаков, фирменных наименований, торгового образа, фирменного стиля, что сближает ее понятием «бренд».

Торгово-промышленная палата на региональном уровне ежегодно проводит конкурс «Торговая марка». При этом, в названиях номинаций конкурса присутствует термин «бренд»: «сила бренда», «инновационный бренд».

Таким образом термин «торговая марка» может рассматриваться и в качестве разговорного синонима «товарного знака», и как аналог понятия «бренд»

Бренд

Понятие «бренд» чаще употребляется в экономическом и маркетинговом смыслах. Обычно под ним понимается совокупность индивидуализирующих обозначений, знаков, фирменного стиля предпринимателя, вызывающая у потребителей сильные позитивные ассоциации и представления.

Читайте также:
Срок поставки: определение ориентировочных дат в договоре, ответственность поставщика за нарушение и срыв поставок

Бренд характеризуют три параметра:

  • бренд-активы: к ним относится узнаваемость бренда, его репутация, имидж бренда, индивидуальность и т. п.
  • сила бренда: характеризует долю рынка, рыночное лидерство, охват рынка, индекс лояльности, показатели роста;
  • стоимость бренда: определяет способность бренда создавать дополнительную прибыль.

Бренд не обладает финансовой стоимостью до тех пор, пока его использование не становится коммерчески выгодным.

Брендовый продукт – всегда нечто большее, чем просто материальный объект, способный удовлетворить конкретные потребности покупателя. С ним связаны ассоциации, представления покупателей о качестве, то есть не только осязаемые, но и неосязаемые характеристики. Одни бренды отличаются по большей части материальными выгодами, которые они обеспечивают своим потребителям: Volvo (безопасность), Mr. Proper (удаление грязи), – другие (Lancome, Chanel, Gucci) – нематериальными.

Соотношение бренда и товарного знака

Товарный знак – основа привлекательного бренда. Теоретически бренд можно выстраивать и вокруг незарегистрированного в качестве товарного знака обозначения. Но на практике это создает серьезные риски. Незарегистрированное обозначение могут использовать и даже зарегистрировать на себя конкуренты. В таком случае с ними придется разделить и репутацию, и клиентов. Регистрация товарного знака – важное условие создания и сохранения ценного бренда.

При этом, не все товарные знаки выступают элементами брендов. Представим ситуацию. Товарный знак недавно зарегистрирован, производитель только планирует использовать его для индивидуализации товаров. В такой ситуации преждевременно говорить о бренд-активах, силе бренда. С данным товарным знаком еще не связаны какие-либо ассоциации потребителей. Он не является приманкой для покупателей и не создает дополнительных преимуществ для производителя. Бренд в такой ситуации еще не сформировался.

В качестве основы бренда могут выступать лишь товарные знаки, которые приобрели определенную известность среди потребителей, с ними связывается деловая репутация. Прежде всего, – общеизвестные товарные знаки.

С другой стороны, в качестве брендов могут выступать не только товарные знаки, но и иные зарегистрированные средства индивидуализации (коммерческое обозначение, фирменное наименование), а также знаки, символы и иные элементы, не получившие правовой охраны (например, дизайн, фирменный стиль).

В последние годы широкое распространение получил термин «региональные бренды». Под ними могут пониматься:

  • бренды российских городов и регионов, выступающие инструментом маркетинга территорий для привлечения инвестиций и кадровых ресурсов;
  • бренды товаров и услуг, локализованных в определенной географической области. Основу таких брендов составляю наименования мест происхождения товара и географические указания Территория происхождения товара в этих ситуациях определяет его качество и другие характеристики. Например, обозначения PROSECCO, МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА “КУКА-7”, МЁД ГОРНОГО АЛТАЯ.

Статья про регистрацию региональных брендов

Что нужно учесть при регистрации?

Для регистрации прав на товарные знаки и выдачу охранного свидетельства нужно учитывать следующие нюансы:

  • в заявке на регистрацию указываются классы товаров и услуг, на которые будет распространяться правовой режим охраны товарного знака (для этого используются данные справочника МКТУ);
  • для торгового знака предусматривается правовая охрана только на территории РФ, за пределами страны используются иные способы защиты интеллектуальной собственности;
  • зарегистрированный товарный знак может быть аннулирован, если правообладатель не использует его на протяжении трех лет после регистрации . В этом случае режим правовой охраны снимается, а заявку на регистрацию схожего товарного знака может подать любое заинтересованное лицо.

Таким образом, торговые марки и товарные знаки являются средствами индивидуализации компании и ее продукции, а существенное отличие для национального применения заключается только в установлении правовой защиты по нормам ГК РФ.

Отсутствие признака уникальности является основанием для отказа в регистрации товарного знака. Проверьте уникальность вашего знака онлайн-сервисе проверки. Это бесплатно.

Знак обслуживания, регистрация фирменного наименования для индивидуализации бизнеса

Знак обслуживания (так же, как и товарный знак) — результат интеллектуальной деятельности, который подлежит правовой охране. Это понятие тесно связано с брендом, служащим для развития уникального образа компании. Благодаря знаку обслуживания в сознании потребителей формируются ассоциации с качеством и свойствами предоставляемых услуг, позволяющими отличить их от идентичных у конкурентов. По этой причине он является одной из составляющих марочного капитала компании.

Что такое знак обслуживания и в чем его отличие от товарного знака?

Под знаком обслуживания понимают обозначение, которое используется для индивидуализации услуг, поставляемых организациями или индивидуальными предпринимателями. Индивидуализация – это придание специфических характеристик, помогающих выделить конкретную предпринимательскую деятельность среди других.

Читайте также:
Договор займа с залогом: образец с обеспечением недвижимости

Понятия знака обслуживания и товарного знака имеют много общего. Первое из них распространяется на товары, произведенные для продажи, а второе – на услуги. В остальном? регистрация и другие правовые аспекты защиты являются идентичными. Можно сказать, что знак обслуживания выполняет функцию товарного знака в области оказания услуг. Примерами служат брендовые обозначения операторов сотовой связи, сетей ресторанов и кафе, медицинских и косметологических клиник.

Правовая защита знаков обслуживания регламентируется четвертой частью ГК РФ. Все положения, касающиеся товарных знаков, распространяются и на знаки обслуживания. Из них можно выделить 2 основных – обозначения должны обладать различительной способностью и не вводить потребителя в заблуждение.

Срок, в течение которого распространяется правовая защита на данное средство индивидуализации, составляет 10 лет с момента подачи заявки. Он может быть продлен неограниченное количество раз по официальной просьбе правообладателя и после уплаты пошлин.

Проверка в ФГБУ ФИПС (Роспатент)

Перед регистрацией знака обслуживания необходимо провести предварительный поиск для того, чтобы убедиться, что он не похож на уже существующие. Их учет ведется в Государственном реестре ФГБУ ФИПС (Роспатент).

Выделяют 2 основных критерия, по которым определяется совпадение знаков:

  • полная тождественность, при которой одинаковы все элементы (точное копирование)
  • сходство до степени смешения – случай, когда между знаками имеются различия в элементах, но при этом у потребителя формируется впечатление зрительной или смысловой идентичности

Последний критерий является наиболее сложным для анализа и часто требует патентоведческой экспертизы. Поиск также должен проводиться по Перечню общеизвестных товарных знаков в РФ, пользующихся бессрочной правовой защитой.

Если при рассмотрении заявки будет выявлено, что существует 2 тождественных или сходных обозначения, то она будет отклонена патентным ведомством. Незаконное использование знака обслуживания может быть оспорено заинтересованной стороной, а нарушитель привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Порядок регистрации знака обслуживания

Процедура регистрации в Госреестре включает в себя несколько этапов:

  1. Заполнение формы заявки. Она должна содержать данные о заявителе (наименование организации, адрес местонахождения, ОГРН, ИНН и другие реквизиты, адрес для переписки и информацию о представителе, класс и наименование услуг, в отношении которых применяется обозначение, дата приоритета), изображение знака и его описание. Дополнительно прикладываются согласие на обработку персональных данных, платежные и другие необходимые документы
  2. Подача заявки в ФИПС. Она производится как в бумажном, так и в электронном виде, с квалифицированной электронной подписью. Последнюю можно получить в одном из удостоверяющих центров, имеющихся в перечне Министерства связи РФ. Заявке присваивают регистрационный номер, а лицу, подавшему ее, направляется уведомление о приеме или об отказе. Срок учета составляет 2 рабочих дня
  3. Формальная экспертиза. Формальная экспертиза пакета документов в ФИПС на предмет соответствия правилам их заполнения и уплаты необходимых пошлин. При отсутствии нарушений заявка принимается к дальнейшему делопроизводству. Решение о приеме или отказе выдается заявителю в течение 1 месяца с момента поступления документов. Все заявки регистрируются в реестре, где также можно проследить состояние делопроизводства. Это делают для того, чтобы предоставить третьим лицам возможность для подачи возражений против регистрации. Если к пакету документов не приложены квитанции об оплате пошлин, заявителю отправляют уведомление, согласно которому оплата должна быть произведена в двухмесячный срок
  4. Экспертиза по существу. Экспертиза по существу – проверка отсутствия тождественных и сходных знаков. В соответствии с регламентом ФИПС, продолжительность данной процедуры составляет не более 12 месяцев с даты принятия пакета документов по результатам формальной экспертизы. Если в ходе проверки обнаружено, что знак обслуживания не соответствует требованиям законодательства, то заявителю отправляют уведомление с указанием причин отклонения. Выявленные нарушения необходимо устранить в течение 6 месяцев. На этом этапе также рассматриваются обращения от лиц, предоставляющих документальное доказательство о нарушении их исключительных прав, связанных с регистрируемым знаком

После экспертизы по существу патентное ведомство готовит заключение, содержащее положительное или отрицательное решение о государственной регистрации. Его направляют непосредственно заявителю или доверенному представителю. В нем также содержится уведомление о необходимости уплаты госпошлины за получение свидетельства. Решение о выдаче товарного знака фиксируется на сайте ФИПС и в официальных бюллетенях.

Уплата государственных пошлин

В таблице ниже указаны размеры основных государственных пошлин, которые необходимо уплачивать при регистрации знака обслуживания. Их размер и порядок оплаты регламентируется Положением о патентных и иных пошлинах в РФ.

Читайте также:
Легализация документов: что это, способы, консульская и Апостиль, в МИД России
№ пп. Вид услуг ФГБУ ФИПС (Роспатент) Величина пошлины, рублей
2.1. Принятие заявки и формальная экспертиза 3500 + 1000 за каждый класс услуг при превышении пяти
2.4. Экспертиза по существу 11500 + 1000 за каждый дополнительный класс услуг
2.6.1. Рассмотрение заявки для добавления класса услуг 5000
2.6.2. Рассмотрение заявки на передачу прав для регистрации 2800
2.7.1. Рассмотрение ходатайства для продления срока подачи недостающих, исправленных, дополнительных документов 2000 (за каждый месяц)
2.7.2. Продление времени для выбора заявки среди нескольких тождественных, поданных тем же заявителем (зарегистрирована может быть только одна из них) 2000 (за каждый месяц)
2.8.1. Рассмотрение возможности восстановления делопроизводства в случае, если пропущен срок предоставления документов по п.5 10000
2.8.2. Восстановление пропущенного срока подачи возражения по отклоненной заявке 10000
2.11. Регистрация в Госреестре 16000 + 1000 за каждый класс услуг при превышении пяти
2.14. Выдача свидетельства 2000
2.15. Рассмотрение заявки на выдачу дубликата свидетельства 2000
2.22. Рассмотрение заявки для продления срока правовой защиты знака обслуживания 20000 + 1000 за каждый класс услуг при превышении пяти
2.28.1. Рассмотрение возражений при отказе о принятии заявки 6000
2.28.4. Рассмотрение возражений против предоставления правовой защиты 13500
2.9. Рассмотрение заявки о преобразовании обозначения в коллективный знак 3000

Внесение изменений в заявку и свидетельство о регистрации знака обслуживания

Внесение любых изменений в заявку о регистрации производится только путем подачи соответствующего заявления. Характер сведений, подлежащих замене, может заключаться в следующем (в скобках указаны размеры госпошлин):

  • имя заявителя, наименование юридического лица, а также место его проживания (2800 рублей)
  • очевидные ошибки в документах (2800 рублей)
  • адрес, указанный для переписки с патентным ведомством (2800 рублей)
  • само обозначение знака обслуживания, изменение его элементов (2800 рублей)
  • перечень услуг по классификатору, добавление дополнительного класса (5000 рублей)

В соответствии с регламентом ФИПС, размер пошлины для внесения изменений в уже полученное свидетельство на знак обслуживания (исправление сведений о правообладателе или технических ошибок), составляет 2000 рублей.

В случае необходимости можно остановить делопроизводство в отношении поданных документов. Для этого необходимо направить в адрес ведомства заявление об отзыве заявки на знак обслуживания. Уплата пошлин при этом не требуется.

Передача прав на знак обслуживания

Исключительные права на использование знака обслуживания могут быть переданы другому лицу. Оформление этого акта производится как на этапе регистрации заявки, так и после выдачи готового свидетельства. В первом случае в патентное ведомство подается заявка об изменении сведений о заявителе по причине передачи или перехода прав на регистрацию. Государственная пошлина при этом составляет 2800 рублей.

После выдачи свидетельства можно оформить следующие виды заявлений:

  • регистрация залога или отчуждения исключительного права (по 13500 рублей)
  • передача права пользования в соответствии с лицензионным или сублицензионным договором (13500 рублей)
  • расширение предмета договора (18100 рублей)
  • расторжение договора (3300 рублей)

Заявление о передаче прав может быть подано одной из сторон договора. В этом случае пакет документов должен включать подписанное уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, нотариально заверенную выписку и сам договор. При регистрации залога указывают срок его действия и ограничения прав залогодателя. В договоре о полном отчуждении права на знак обслуживания обязательно должны быть оговорены условия денежного вознаграждения.

Услуги патентного бюро «EZYBrand»

Правильно составленная заявка и грамотное делопроизводство со стороны заявителя позволяют значительно сократить время (до 5-6 месяцев) и расходы для получения свидетельства на знак обслуживания (-30% на госпошлинах), а также снизить риск получения отказа в регистрации по абсолютным основаниям.

Патентное бюро «EZYBrand» предоставляет полный пакет услуг в области правовой защиты брендовых атрибутов:

  • Составление рекомендаций для разработки, доработки или изменения обозначения знака обслуживания. Предварительный поиск в отношении аналогичных обозначений. Проверка на отсутствие терминов из перечня всеобщего употребления, описательных и вводящих в заблуждение. Анализ риска для ассоциативных обозначений и их охраноспособности
  • Экспертная оценка в отношении тождественности и сходства, запрос справок для получения сведений, включенных в государственный реестр
  • Подбор классов услуг по Международному классификатору (МКТУ)
  • Подготовка пакета документов для подачи заявки в патентное ведомство
  • Помощь во взаимодействии с экспертами ФГБУ ФИПС, представительство в интересах клиента на основании простой доверенности
  • Сопровождение делопроизводства в отношении заявки, уведомление о стадиях и сроках рассмотрения в патентном ведомстве
  • Расчет необходимого размера уплачиваемых пошлин
  • Юридические консультации для оспаривания решений ФГБУ ФИПС
  • Помощь в продлении срока правовой охраны в отношении знака обслуживания и внесении изменений
Читайте также:
Кредитный договор: образец заполненный, ГК РФ, существенные условия, особенности и срок действия, права и обязанности сторон

Согласно регламенту ФГБУ ФИПС (Роспатент), общий срок исполнения всех процедур, начиная от приема заявки и до момента выдачи свидетельства, составляет 18 месяцев и 2 недели. При необходимости подачи дополнительных документов или уточнения данных он может увеличиться.

Многие популярные брендовые обозначения со временем развиваются для «обновления» имиджа компании, его адаптации к современным условиям. Каждое из изменений, даже если оно кажется незначительным, требует проведения экспертизы для выявления необходимости внесения корректировки в свидетельство или подачи новой заявки на знак обслуживания.

Бондарева Ольга

Патентный поверенный №2104
Патентная деятельность с 2010 года. Основные направления – регистрация товарных знаков, патентование в области инженерии, приборостроения, медицины, фармацевтики, регистрация программ ЭВМ.

Товарные знаки: когда нужно само свидетельство, а не исключительное право

В пункте 1 статьи 1481 Гражданского кодекса РФ указывается, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

То есть товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров.

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности есть следующее указание:

  • Что такое товарный знак? Товарный знак — это знак, призванный проводить различие между товарами и услугами разных предприятий.

При этом, для использования обозначения в своей предпринимательской деятельности никакого свидетельства не требуется, свидетельство на товарный знак – это документ, который предоставляет “монополию” на использование такого обозначение; не право использовать обозначение самостоятельно, а право запрещать другим это делать в отношении конкретных товаров или услуг.

Однако наличие свидетельства на товарный знак дает его обладателю иные права, не связанные со сферой интеллектуальной собственности.

Товарные знаки и русский язык

Федеральный закон “О государственном языке” говорит о том, что русский язык – государственный язык в Российской Федерации подлежит обязательному использованию в ряде сфер, в том числе, в рекламе.

В случаях использования в указанных сферах наряду с государственным языком Российской Федерации других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены разборчиво, звуковая информация (в том числе в аудио- и аудиовизуальных материалах, теле- и радиопрограммах) на русском языке и указанная информация на государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, также должна быть идентичной по содержанию, звучанию и способам передачи.

Таким образом, в рекламных материалах необходим перевод иностранных слов и выражений на русский язык.

В пункте 3 статьи 3 указанного Федерального закона предусмотрено исключение из данного правила – оно не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки, а также теле- и радиопрограммы, материалы, печатные издания, предназначенные для обучения языкам народов Российской Федерации или иностранным языкам.

Таким образом, для использованиям в рекламном материале какого-либо бренда или обозначения без размещения перевода (а звездочка и дополнительный читаемый текст перевода часто портят рекламный материал, по крайней мере, в глазах креативщиков и маркетологов), необходима регистрация обозначения в качестве товарного знака.

Свидетельство о товарном знаки – документ, который просят показать рекламораспростанители для размещения рекламного материала с указанием бренда на английском языке.

Товарные знаки и вывески

Иная тема – тема вывесок. Как правило, согласовать вывеску проще, чем наружные рекламные материалы, особенно в последнее время, когда различные муниципальные власти отказываются от избыточного размещения рекламных материалов в городах. На практике товарный знак – это единственное, что можно указать на вывеске кроме наименования, адреса, времени работы и назначения организации (например, “парикмахерская”, “аптека” или схематического их изображения – размещения ножниц или медицинского креста).

Монополия использовать уникальное обозначение превратилось в разрешение. Если есть риск, что разместивший вывеску может нарушить чужие товарные знаки, то было бы правильнее запрашивать результаты поиска, подтверждающего отсутствие сходных знаков. Кроме того, наличие собственной регистрации не означает отсутствие нарушения чужого исключительного права. Но, в данном случае – вряд ли законодатель смотрит на этот вопрос исключительно с точки зрения нарушения законодательства о товарном знаке.

Читайте также:
Антимонопольная политика: в России, принципы, основные направления, цель и задачи

Можно привести такое сравнение: раньше, до появления ОСАГО и иных реестров, для управления чужим транспортным средством достаточно было доверенности на право управления от владельца. Фактически документ был не столько доверенностью в ее классическом понимании, то есть не письменным правомочием, выдаваемым одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Документ выполнял роль договора аренды транспортного средства.

Так и свидетельство о товарном знаке иногда выполняет не “родные” ему функции, фактически, дает право на размещение бренда в рекламе без перевода и право на размещение на вывеске. Именно эта сложившаяся практика и “факультативные” правомочия часто становятся аргументами для многих предпринимателей для регистрации их товарных знаков.

Понятия товарный знак и знак обслуживания в 2021 году

  • Патенты
  • Товарные знаки
  • Оценка НМА
  • Исследования
  • О нас
  • Проекты
  • Блог
  • Контакты

Знак обслуживания — это обозначение (изобразительное, словесное, комбинированное), служащее для индивидуализации предоставляемых услуг или выполняемых работ. Для его регистрации нужно подготовить и подать заявку в Роспатент, успешно пройти формальную экспертизу и экспертизу по существу и получить свидетельство о регистрации на знак обслуживания.

Стоит обратить внимание, что знаком обслуживания может обладать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Прекращение предпринимательской деятельности или прекращение юридического лица — потеря охраны знака обслуживания.

Знак обслуживания служит для индивидуализации услуг, предоставляемых одной фирмой от услуг другой. А фирменное наименование — это название коммерческой организации, под которым она осуществляет свою деятельность, то есть оказывает эти самые услуги.

Фирменное наименование регистрируется в местном отделении налоговой службы при регистрации юридического лица. Фирменное наименование, как и знак обслуживания, регистрируется для определенной деятельности.

В учредительных документах указывается до 20 видов деятельности предприятия по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), а у знаков обслуживания классификация происходит по МКТУ (Международная классификация товаров и услуг).

Фирменное наименование регистрируется в момент создания предприятия и сопровождает его на протяжении всего функционирования. Знака обслуживания регистрируется в Роспатенте сроком на 10 лет с правом продления.

Также одним из главных отличий является то, что регистрация фирменного наименования обязательна, а знака обслуживания — нет.

Как было отмечено выше, знаки обслуживания регистрируются в отношении услуг, а товарные знаки — в отношении товаров. Международный классификатор делит все возможные услуги на 11 классов, с 35 по 45 класс МКТУ:

  • 35 — «Реклама»,
  • 36 — «Страхование и финансирование»,
  • 37 — «Строительство и ремонт»,
  • 38 — «Телекоммуникации»,
  • 39 — «Транспортировка, упаковка и хранение»,
  • 40 — «Обработка материалов»,
  • 41 — «Образование, воспитание и развлечения»,
  • 42 — «Научные и технологические услуги»,
  • 43 — «Обеспечение пищевыми продуктами и напитками»,
  • 44 — «Медицинские ветеринарные услуги»,
  • 45 — «Юридические услуги».

Товарный знак регистрируется по первым 34 классам МКТУ, то есть в отношении товаров.

Регистрация знака обслуживания схожа по своей процедуре с получением свидетельства на товарный знак. Зарегистрировать знак обслуживания можно в Роспатенте, пройдя следующие этапы:

  • регистрация поступления заявки,
  • формальная экспертиза,
  • экспертиза обозначения,
  • непосредственная регистрация.

По регистрации знака обслуживания существует несколько правил, рассмотрим основные из них:

  1. Указание товаров/услуг, в отношении которых происходит регистрация, по МКТУ;
  2. Принимаются заявки на регистрацию следующих видов: словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ);
  3. Подать заявление может только ИП или юридическое лицо;
  4. Обозначение должно удовлетворять требованиям ст. 1477 и 1483 ГК РФ, а именно:
  • проверяется новизна, то есть не совпадает ли ваш знак с уже зарегистрированными или заявленными раньше знаками;
  • не вводит ли потребителя в заблуждение;
  • не совпадает ли с общепринятыми символами и терминами;
  • не противоречит ли общественным интересам, принципам гуманности и морали и т. д.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: